Каковы признаки договора хранения. Обязательства по оказанию услуг

Главная / Общество

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности (п. 1 ст. 886 ГК РФ).

В российском дореволюционном гражданском праве обязательства по хранению именовались поклажей, отсюда и название одной из сторон договора хранения — поклажедатель.

Хранение вещи, принадлежащей другому лицу, является типичным видом оказания фактических услуг. Действия хранителя не носят материальный характер, и удовлетворение интересов поклажедателя происходит за счет самого факта обеспечения сохранности переданного на хранение имущества, такие действия не влекут прямых юридических последствий для поклажедателя.

Обязательства, связанные с передачей вещи на хранение, могут вытекать из договора либо возникать в силу закона. К последним, в частности, относятся обязательства по ответственному хранению товаров, полученных покупателем по договору поставки и не соответствующих условиям по количеству, качеству, ассортименту и т. п. (п. 1 ст. 514 ГК РФ), хранение находки лицом, ее нашедшим (п. 3 ст. 227 ГК РФ) и др.

Договорные обязательства по хранению достаточно многообразны. Условие о хранении вещи может быть закреплено в сложном договоре, смешанном договоре либо в отдельном договоре хранения.

В случае сложного договора обязательство по хранению составляет часть договора, без которой он существовать не может. К таким договорам относятся, в частности, договор перевозки, договор хранения, договор об оказании почтовых услуг по доставке почтовых отправлений и денежных средств. Во всех этих случаях обязанный субъект обязан обеспечить сохранность переданного ему имущества и возвратить его обязанному лицу. К отношениям сторон, вытекающим из сложного договора, содержащего условие о хранении, применяются положения соответствующих глав ГК РФ или иных правовых актов, положения о договоре хранения (гл. 47 ГК РФ) применяются субсидиарно.

Хранение может входить в состав не только сложного, но и смешанного договора, при котором элементы различных договоров, в том числе и хранения, набираются специально для конкретного случая самими сторонами. В качестве примера можно привести договор транспортной экспедиции, в условия которого можно включить и обязанность экспедитора по хранению товаров, принадлежащих грузоотправителю (получателю груза), а также рассмотренный нами выше агентский договор.

К таким договорам положения гл. 47 ГК РФ применяются в соответствии со ст. 421, определяющей правовой режим смешанных договоров.

Могут заключаться и самостоятельные договоры хранения, например хранение вещей в камерах хранения, на товарных складах и др.

Юридическая характеристика договора хранения зависит от того, заключен он в сфере предпринимательства или нет. В общегражданских отношениях договор хранения, как это вытекает из приведенного выше определения, является реальным, безвозмездным и односторонним , т. е. считается заключенным с момента передачи вещи на хранение и влечет права только для одной стороны — поклажедателя, наделяя хранителя только обязанностями.

В сфере предпринимательской деятельности, когда хранителем является частный предприниматель, коммерческая организация либо некоммерческая организация, осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности (профессиональный хранитель), договором хранения может быть предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок (ч. 2 ст. 886).

Поскольку договоры в предпринимательской деятельности предполагаются возмездными, если в законе или в договоре не установлено иное, договор с участием профессионального хранителя является консенсуальным, возмездным и взаимным. В качестве примера можно привести договор хранения на товарном складе.

В некоторых случаях (например, хранение в камерах хранения транспортных организаций, хранение в ломбарде) договор хранения является публичным договором. Допускается заключение договора хранения путем присоединения поклажедателя к договору в целом, условия которого выражены в стандартных формах (договор присоединения).

Сторонами договора в общем случае могут быть любые субъекты гражданского права.

Основным существенным условием договора является его предмет - услуга по хранению вещи, в том числе денег и ценных бумаг. По общему правилу вещь, передаваемая на хранение, должна относиться к движимому имуществу и быть индивидуально-определенной.

Вместе с тем из этого правила имеются исключения. В частности, в п. 3 ст. 926 ГК РФ для одного из видов хранения — секвестра допускается использование в качестве его предмета в равной мере и недвижимых вещей. В остальных случаях действия, направленные на обеспечение сохранности недвижимого имущества, совершаются в рамках отношений, регулируемых гл. 39 ГК РФ, и договор независимо от его названия должен рассматриваться как договор о возмездном оказании услуг по охране имущества.

Вещи, определенные родовыми признаками, по общему правилу не могут быть предметом хранения. Однако и в римском праве, и в современном российском законодательстве (ст. 890 ГК РФ) из этого правила допускается исключение — так называемое хранение вещей с обезличиванием или иррегулярное хранение. Смысл иррегулярного хранения состоит в том, что в случаях, прямо предусмотренных договором хранения, принятые на хранение вещи одного поклажедателя могут смешиваться с вещами того же рода и качества других поклажедателей. Поклажедателю возвращается равное или обусловленное сторонами количество вещей того же рода и качества. Наиболее часто хранение вещей с обезличиванием встречается при хранении на специальных товарных складах — зернохранилищах, холодильниках, овощехранилищах, элеваторах и т. п.

Срок хранения не является существенным условием договора. Согласно ст. 889 ГК РФ хранитель обязан хранить вешь в течение обусловленного договором хранения срока. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем.

Если срок хранения определен моментом востребования веши поклажедателем, хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок. Неисполнение поклажедателем этой обязанности влечет последствия, указанные в п. 2 ст. 899 ГК РФ.

В консенсуальном договоре хранения условие о сроке исполнения обязательства принять (передать) вещь на хранение является существенным (п. 2 ст. 886).

В п. 1 ст. 888 ГК РФ предусмотрены обязанности только одной стороны — хранителя принять вещь, что свидетельствует об отсутствии у нее права требовать передачи вещи. Но там же говорится и об обязанности поклажедателя нести ответственность за убытки, причиненные в связи с несостоявшимся хранением (если иное не предусмотрено законом или договором). Поскольку обязанность возмещения убытков представляет собой форму ответственности, следует признать, что ответственность поклажедателя в консенсуальном договоре все же существует.

Указанное обстоятельство имеет важное значение. Поскольку речь идет об обычной гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательства, то, во-первых, убытки от передачи вещи на хранение в силу ст. 393 и ст. 15 ГК РФ, к которой она отсылает, возмещаются в полном объеме, включая реальный ущерб и упущенную выгоду; во-вторых, обязанность возмещать убытки наступает только в случае, когда должник-поклажедатель нарушил обязательство передать вешь по своей вине, а если таким должником является предприниматель, то и независимо от вины; в-третьих, указание на то, что поклажедатель освобождается от обязанности возмещать убытки в случае своевременного, в разумный срок уведомления хранителя о том, что вещь не будет вопреки договору передана на хранение, представляет собой не единственное, а лишь дополнительное, сверх указанных в п. 3 ст. 401 ГК РФ, основание освобождения от ответственности; в-четвертых, стороны имеют возможность обеспечить неустойкой обязательство не только хранителя (принять вешь на хранение), но и поклажедателя (своевременно передать вещь); в-пятых, п. 2 ст. 888 представляет собой случай просрочки исполнения, а потому в силу п. 2 ст. 405 ГК РФ кредитор (хранитель) вправе не только отказаться от принятия просроченного исполнения, но и потребовать возмещения убытков; в-шестых, правило п. 2 ст. 405 в части, позволяющей сделать вывод о необходимости для кредитора доказать утрату интереса к принятию просроченного исполнения, применительно к ситуациям, предусмотренным п. 1 и 2 ст. 888, не действует (в данном случае соответствующие последствия связаны с самим фактом просрочки).

В соответствии со ст. 891 ГК РФ на хранителя возлагается обязанность обеспечить сохранность вещи. Хранитель обязан принять все предусмотренные хранения меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной на хранение вещи. При отсутствии в договоре таких условий хранитель обязан принять также меры, соответствующие обычаям делового оборота и существу обязательства, в том числе свойствам переданной на хранение вещи.

Во всех случаях хранитель обязан принять меры, обязательность которых предусмотрена законом, правовыми актами или в установленном ими порядке (противопожарные, санитарные, охранные и др.).

Безвозмездное хранение выделено в п. 3 ст. 891 ГК РФ, чтобы определенным образом снизить для этой ситуации масштабы ответственности путем сужения круга обстоятельств, за которые несет ответственность хранитель. Хранитель в этом случае обязан заботиться о принятой на хранение вещи не менее, чем о своих вещах.

Статья 892 ГК РФ предоставляет хранителю возможность пользоваться переданной вещыо только с согласия поклажедате- ля, кроме случаев, когда это необходимо для обеспечения ее сохранности и не противоречит договору хранения.

Вопросам, связанным с установлением оснований, порядка и последствий изменения условий хранения, посвящена ст. 893 ГК РФ. При необходимости изменения условий хранения вещи, предусмотренных договором, хранитель обязан немедленно уведомить об этом поклажедателя и дождаться его ответа. Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты или повреждения вещи, хранитель может изменить условия хранения и не дожидаясь ответа поклажедателя.

Согласно п. 2 ст. 893 хранитель вправе самостоятельно продать вещь или ее часть по сложившейся в месте хранения цене в случаях, когда возникла реальная угроза порчи вещи либо такая порча уже началась, или возникли обстоятельства, которые не позволяют обеспечить ее сохранность, а в силу тех или иных причин от самого поклажедателя принятия мер ожидать уже нельзя.

На поклажедателя возлагается обязанность при сдаче на хранение опасных вещей соответствующим образом предупреждать хранителя.

Поклажедатель несет все последствия нарушения этой обязанности, включая гибель или повреждение хранимых вещей, а также причинение вреда хранителю или третьим лицам. Помимо прочего, поклажедатель, несмотря на гибель или сознательное уничтожение хранителем опасных вещей, обязан выплатить ему при возмездном хранении обусловленное договором вознаграждение.

Статья 894 Г К РФ предусматривает различные ситуации, при которых хранитель вынужден обезвредить или уничтожить принятые им на хранение веши с опасными свойствами. В основе разграничения этих ситуаций лежит принцип вины и справедливого распределения риска случайного наступления указанных последствий между сторонами. Кроме того, учитывается, кто именно выступает в роли хранителя.

По обшему правилу при обезвреживании или уничтожении вещи с опасными свойствами хранитель отвечает только за свою вину. Обычный хранитель признается виновным, если он не принял во внимание предупреждение поклажедателя об опасных по своей природе свойствах передаваемой на хранение веши, а также в случае, выделенном п. 2 ст. 894 ГК РФ. Профессиональный хранитель признается виновным, кроме того, и в случае, если не докажет, что вещь была сдана ему под неправильным наименованием и он не мог с помощью наружного осмотра удостовериться в се опасных свойствах.

Хранитель, доказавший свою невиновность в указанных выше случаях, имеет право требовать возмещения убытков, понесенных в связи с обезвреживанием веши или ее уничтожением, а при возмездном хранении, кроме того, и выплаты вознаграждения.

Законодатель, предусматривая в ст. 894 ГК РФ обязанность поклажедателя в обусловленных в ней ситуациях нести ответственность не только перед хранителем, но и непосредственно перед третьими лицами, имеет в виду обстоятельства, при которых есть основания рассматривать поклажедателя как владельца источника повышенной опасности и, следовательно, лица, несущего ответственность по ст. 1079 ГК РФ.

Статья 895 ГК РФ исходит из необходимости личного исполнения обязательства хранителем. Это связано с тем, что покла- жедатель обычно учитывает индивидуальные особенности хранителя, включая возможности хранителя-предпринимателя. По этой причине данная статья требует получения предварительного согласия поклажедателя на передачу вещи третьему лицу в виде общего правила, из которого сделано два исключения.

Наличие указанных в ней исключительных обстоятельств — то, что передача осуществлялась в интересах поклажедателя, и то, что хранитель не мог получить согласия поклажедателя, — обязан доказать в случае спора хранитель. На него возлагаются и последствия несвоевременного уведомления о передаче поклажедателя. Подразумевается, что поклажсдатсль имеет возможность при последующей гибели или повреждении вещи доказывать, что при своевременном его уведомлении о передаче третьему лицу данных последствий можно было бы избежать (один из вариантов — поклажедатель ссылается на то, что, своевременно узнав о передаче вещи третьему лицу, он немедленно забрал бы переданные на хранение вещи).

При передаче вещи на хранение третьему лицу хранитель сохраняет перед поклажедателем ответственность за сохранность переданного на хранение имущества.

Статья 896 ГК РФ устанавливает порядок выплаты вознаграждения хранителю, носит дисиозитивный характер, предлагая одновременно сторонам определенные варианты. Так, общий принцип осуществления расчетов выражается в необходимости выплатить вознаграждение по окончании всей услуги, т. е. за все время хранения, либо по окончании отдельных периодов. Возможна альтернатива в виде уплаты аванса, который в случаях, предусмотренных договором, может быть превращен в задаток.

Хранителю предоставляется право отказаться от исполнения договора и потребовать от поклажедателя немедленно забрать свою вещь, если последний не уплатит более чем за половину периода, за который должна была производиться оплата.

Последствия досрочного прекращения договора зависят от того, кто и по какой причине расторг договор. Если так поступил хранитель по обстоятельствам, за которые он не отвечает, ему причитается соразмерная часть вознаграждения, а если это произошло вследствие того, что поклажедатель не сообщил об опасных свойствах вещи, — вся сумма вознаграждения. Когда прекращение произошло по обстоятельствам, за которые отвечает хранитель, он утрачивает право на какое бы то ни было вознаграждение, а то, что успел получить, должен вернуть.

При безвозмездном хранении поклажедатель обязан возместить хранителю произведенные им расходы на хранение веши, если законом или договором хранения не предусмотрено иное.

При возмездном хранении понесенные хранителем расходы также должны быть ему компенсированы. В этом случае они входят в состав вознаграждения (ст. 897 ГК РФ).

Особо в законе выделены чрезвычайные расходы, т. е. расходы, которые превышают обычные расходы такого рода и которые стороны не могли предвидеть при заключении договора хранения. Поклажедатель должен возместить их только при условии, если от него получено на то согласие либо это следует из закона, иного правового акта или договора (ст. 898 ГК РФ).

Когда речь идет о возмездном хранении, чрезвычайные произведенные с согласия заказчика расходы в отличие от всех других компенсируются сверх вознаграждения.

В статье 899 ГК РФ, предусматривающей различные неблагоприятные для поклажедателя последствия неисполнения обязанности взять обратно вещь, имеется в виду ситуация, при которой он не согласовал с хранителем продолжение договора на новый срок, и только после того, как поклажедатель пропустит не только основной, но и предоставленный ему сверх того льготный разумный срок.

На поклажедателя возлагается обязанность по истечении обусловленного срока хранения или срока, предоставленного хранителем для обратного получения вещи, немедленно забрать переданную на хранение вещь (п. I ст. 899).

Последствия неисполнения данной обязанности установлены п. 2 ст. 899, в соответствии с которым хранитель вправе после письменного предупреждения поклажедателя самостоятельно продать вещь по цене, сложившейся в месте хранения, а если стоимость вещи по оценке превышает 100 минимальных размеров оплаты труда, продать ее с аукциона. Сумма, вырученная от продажи вещи, передается поклажедателю за вычетом сумм, причитающихся хранителю, в том числе его расходов на реализацию вещи.

Статья 900 ГК РФ возлагает на хранителя обязанность возвратить вещь, которая была передана поклажедателем, а при хранении с обезличением (иррегулярное хранение) — такую же вещь. В том и в другом случае поклажедатель при уклонении хранителя от возврата вещи вправе предъявить ему иск об исполнении обязательства в натуре по ст. 396 ГК РФ. При этом в силу п. 2 данной статьи возмещение должником (хранителем) убытков освобождает от исполнения договора, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии с п. 3 ст. 900 реальное исполнение обязательства охватывает передачу плодов и доходов от неправомерно удерживаемой хранителем веши. Следовательно, на него возлагается обязанность возмещать убытки и от невозврата плодов и доходов.

Статья 901 ГК РФ, посвященная условиям ответственности, в основном совпадает с общими нормами об ответственности за неисполнение обязательства (ст. 401 ГК РФ). Вместе с тем есть и определенные расхождения.

Во-первых, повышенная ответственность, т. е. ответственность без вины, наступает не у любого хранителя-прсдпринима- теля, а только у профессионального хранителя. По этой причине фирма, не занимающаяся хранением как таковым, отвечает за утрату, недостачу или повреждение принятой на хранение вещи только при наличии своей вины. Повышенную ответственность несут ломбард, банк, товарный склад и др.

Во-вторых, и у профессионального хранителя определенным образом сужаются рамки ответственности: для освобождения от ответственности он может ссылаться не только на непреодолимую силу либо умысел или грубую неосторожность поклажедателя, но и на то, что утрата, недостача или повреждение вещи произошли вследствие ее свойств, о которых при приеме вещи хранитель не знал и не должен был знать.

Статья 902 ГК РФ, установив, что на ответственность хранителя распространяется общий принцип возмещения убытков, закрепленный в ст. 393, вместе с тем вносит определенные уточнения: за утрату и недостачу вещи возмещение следует выплачивать в размере стоимости утраченных или недостающих вещей, за повреждение вещи — в размере суммы, на которую понизилась ее стоимость, а если вещь за время хранения по обстоятельствам, за которые отвечает хранитель, изменилась настолько, что не может быть использована по первоначальному назначению, отказавшийся от получения веши поклажедатель вправе потребовать возмещения ее стоимости и убытков.

Статья 903 ГК РФ, возлагающая на поклажедателя обязанность возместить хранителю убытки, причиненные свойствами сданной на хранение вещи, действует применительно ко всем случаям возникновения убытков, в том числе и по регрессному иску хранителя, возместившего вред, причиненный свойствами вещи третьим лицам.

Требования к форме договора хранения установлены в ст. 887 ГК РФ. Данная норма отсылает к общим положениям о форме сделки, закрепленным в ст. 161 ГК РФ, раскрывая понятие суммы сделки применительно к хранению как стоимости передаваемой на хранение вещи.

Консенсуальный договор хранения должен быть заключен в письменной форме независимо от состава участников договора и стоимости веши, передаваемой на хранение. Несоблюдение письменной формы влечет общие последствия в виде запрета на использование свидетельских показаний в суде. Однако передача веши на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожаре, стихийном бедствии, внезапной болезни, угрозе нападения и т. п.) может быть доказана свидетельскими показаниями. Кроме того, при несоблюдении простой письменной формы договора хранения стороны вправе ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве веши, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.

Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю:

  • сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем;
  • номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения.

Держатель номера или жетона предполагается лицом, которое сдало вещь на хранение или действует от его имени. По этой причине хранитель несет ответственность при выдаче имущества тому, кто предъявил номер или жетон, лишь если будет доказано наличие в действиях хранителя умысла или грубой неосторожности. Номер и жетон служат одним из возможных способов доказательства заключения договора. Соответственно гражданин, утративший номер или жетон, сохраняет право доказывать существование договора, в том числе и путем ссылки на свидетельские показания.

Договор хранения двусторонний, реальный и консенсуальный, возмездный и безвозмездный.

Сторона в договоре хранения, сдавшая имущество на хранение, именуется поклажедателем, а сторона, принимающая такое имущество, называется хранителем. Поклажедателем может быть любое физическое или юридическое лицо. При этом не обязательно, чтобы лицо, передающее на хранение вещь, должно быть её собственником. Хранителями могут быть как граждане, так и организации, но к ним закон предъявляет определённые требования. Гражданин должен быть дееспособным, юридическое лицо должно иметь специальное разрешение (лицензию).

Договор хранения предполагается возмездным, если иное не установлено законом или договором. При возмездном хранении поклажедатель обязан возместить хранителю производимые им необходимые расходы на хранение вещи.

Договор хранения между гражданами и организациями, как правило, является реальным, т. е. он считается заключённым с момента передачи вещи. Между организациями он может быть и консенсуальным, т. е. предусматривается обязанность принять имущество на хранение в будущем, в предусмотренный договором срок.

Предметом договора хранения являются услуги по хранению. Объектом указанных услуг могут быть как индивидуально-определённые вещи, так и определяемые родовыми признаками. В случаях, прямо предусмотренных договором хранения, принятые на хранение вещи одного поклажедателя могут смешиваться с вещами того же рода и качества других (хранение с обезличиванием). При таких ситуациях устанавливается общая и долевая собственность и поклажедателю возвращается равное или обусловленное сторонами количество вещей того же рода и качества.

Срок договора хранения может быть определён календарной датой, определённым отрезком времени, а также законом предусматривается возможность заключения договора до востребования и без указания срока. Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором срока. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определён исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования её поклажедателем.

Форма договора подчиняется общим правилам о форме совершения сделок. В то же время есть ряд особенностей. Так, договор хранения, предусматривающий обязанность хранителя принять вещь на хранение, должен быть заключён в письменной форме независимо от состава участников этого договора и стоимости вещи, передаваемой на хранение. Передача вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах может быть доказываема свидетельскими показаниями.

Простая письменная форма договора считается соблюдённой, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем путём выдачи поклажедателю:

1. сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем;

2. номерного жетона (номера) и иного знака, удостоверяющего приём на хранение.

Обязанности хранителя:

1. принять вещь на хранение, но взяв на себя такую обязанность, хранитель не вправе требовать передачи ему этой вещи на хранение. Если иное не предусмотрено договором, хранитель освобождается от обязанности принять вещь на хранение в случаях, когда в обусловленный срок вещь не будет передана ему на хранение;

2. обеспечить сохранность имущества в течение обусловленного договором срока. Для этого хранитель должен принять все необходимые меры, предусмотренные договором или необходимые для сохранения имущества. Хранитель не может в одностороннем порядке прервать договор хранения, даже если договор был заключён без указания срока или услуга по хранению оказывается бесплатно.

Обязанности поклажедателя:

1. при сдаче вещи на хранение предупредить хранителя о свойствах вещи и условиях её хранения. Невыполнение этой обязанности поклажедателем освобождает от ответственности хранения;

2. выплатить хранителю вознаграждение, если это предусмотрено законом или договором. При возмездном хранении - возместить хранителю расходы, понесённые им для сохранности вещи;

3. своевременно принять сданные на хранение вещи. При невыполнении этой обязанности, хранитель может их реализовать. Суммы, полученные от продажи невостребованных вещей, выдаются поклажедателю за вычетом сумм, причитающихся хранителю;

4. возместить расходы на хранение вещи.

Договор складского хранения - это соглашение, по которому одна сторона - товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем) и возвратить эти товары в сохранности.

Сторонами договора складского хранения являются хранитель и поклажедатель. В качестве хранителя выступает товарный склад, а в роли поклажедателя - товаровладелец.

Товарный склад - организация, осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности хранение товаров и оказывающая связанные с хранением услуги.

Предметом договора складского хранения является хранение товаров и оказание услуг, связанных с предпринимательской деятельностью. Хранить товары и оказывать услуги могут лишь товарные склады, обладающие статусом юридического лица.

Срок договора складского хранения определяется соглашением сторон. Он может быть заключён с указанием срока и до востребования.

Форма договора складского хранения предполагается письменная, она считается соблюдённой, если заключение договора и принятие товара на склад, удостоверено складским документом.

Специальные виды хранения:

1. Хранение в ломбарде - предметом является выдача краткосрочных кредитов под залог имущества и оказание услуг по его хранению. Договор хранения в ломбарде является возмездной сделкой, т. к. за выдачу краткосрочных кредитов под залог и за услуги по хранению ломбардом взимается плата, т. е. это является источником его предпринимательского дохода.

2. Хранение ценностей в банке - банк имеет право принимать на хранение ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и ценности, в т. ч. документы. Особенностью данного договора является то, что он оформляется выдачей банком поклажедателю именного сохранного документа. Выдачу хранимых ценностей поклажедателю банк может произвести только по предъявлению данного документа.

3. Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе - специфика данного договора заключается в том, что клиенту предоставляется право самому помещать ценности в сейф и изымать их из него. Для того, чтобы это право было безупречным и его можно было осуществить, клиенту выдаётся ключ от сейфа, карточка, позволяющая идентифицировать клиента либо иной знак или документ, удостоверяющий право клиента на доступ к сейфу или к его содержимому.



4. Хранение в камере хранения транспортных организаций - этот договор является публичным. Находясь в ведении транспортных организаций, камеры хранения общего пользования обязаны принимать на хранение вещи не только пассажиров, но и других граждан независимо от наличия у них проездных документов.

5. Хранение в гардеробах организации - данный вид хранения предполагается безвозмездным. Вознаграждение за хранение вещей в гардеробе возможно, если оно оговорено соглашением сторон или следует из обстоятельств при сдаче вещей на хранение. Однако, независимо от того, осуществляется хранение возмездно или безвозмездно хранитель вещи, сданной в гардероб, должен принять для сохранения все меры, соответствующие существу обязательства, в т. ч. свойствам переданной вещи.

6. Хранение в гостинице - особенностью данного вида хранения является то, что оно возникает в силу закона и не требуется заключение особого на то соглашения. Организация отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, внесённых в гостиницу, хотя эти вещи не были сданы на хранение этим организациям. За утрату денег и других драгоценных вещей постояльца, гостиница отвечают при условии, если они были приняты ею на хранение либо были помещены постояльцем в предоставленный ему гостиницей индивидуальный сейф.

7. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр) - специфика договора о секвестре заключается в том, что объектом хранения выступает вещь, являющаяся предметом спора. Имеются разновидности:

А) договорной секвестр - двое или несколько лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему лицу, принимающему на себя обязанность по разрешению спора возвратить вещь тому лицу, которому она будет присуждена по решению суда либо по соглашению всех спорящих лиц. В роли третьего лица выступает незаинтересованное лицо - секвестрарий.

б) судебный секвестр - устанавливает что вещь, являющаяся предметом спора между двумя и более лицами может быть передана на хранение в порядке секвестра по решению суда. В роли хранителя по судебному секвестру может быть как лицо, назначенное судом, так и лицо, определяемое по взаимному соглашению спорящих сторон.

Объектом хранения по договору о секвестре могут быть как движимые, так и недвижимые вещи.

Хранение вещей, являющихся предметом спора, предполагается возмездным. Хранитель имущества получает вознаграждение, выплачиваемое за счёт спорящих сторон.

Тема 2.15 . СТРАХОВАНИЕ

1. Договор хранения является по общему правилу реальным договором. Это обстоятельство признается судебной практикой. Суды обосновывают это следующим образом: в п. 1 ст. 886 ГК дается следующее определение договора хранения: по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Суды указывают (см. постановления ФАС ЗСО от 06.05.2004 N Ф04/251-2357/А70-2004, от 29.11.2005 N Ф04-8094/2005(16825-А46-36), ФАС УО от 16.09.2002 N Ф09-2197/02ГК, ФАС ЦО от 28.03.2002 N А14-6690/00/232/11, от 15.10.2004 N А36-26/13-04), что употребление в этой норме выражения "вещь, переданную другой стороной" означает, что для заключения договора хранения обязательным является передача вещи от поклажедателя к хранителю.

Реальный характер договора хранения может быть обоснован и положениями п. 1 ст. 887 ГК, в соответствии с которым простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю: сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем. Суд посчитал (см. постановление ФАС СКО от 24.08.2005 N Ф08-3814/05), что слова "принятие вещи" означают, что для заключения договора хранения необходима передача вещи.

Практическое значение признания хранения реальным договором заключается в следующем: истец, требующий исполнения по договору хранения, должен доказать факт передачи хранителю вещи (см. постановления ФАС СКО от 24.11.2004 N Ф08-5651/04-2154А, ФАС ЦО от 28.04.2005 N А14-2571/2004/93/30). Например, по одному из дел окружной суд указал, что договор хранения - это реальный договор, правоотношения сторон по которому возникают с момента передачи вещи. Между тем доказательства, свидетельствующие о факте и количестве передачи истцом сельскохозяйственной продукции на хранение ответчику, в материалах дела отсутствуют. В иске было отказано (см. постановление ФАС ЦО от 07.12.2001 N А14-1166-01/49/4). В другом деле окружной суд указал, что в соответствии со ст. 886 ГК договор хранения является реальным договором, следовательно, правоотношения сторон, в том числе права и обязанности, возникают с момента передачи вещи хранителю (см. постановление ФАС ВСО от 27.07.1999 N А33-381/99-Ф02-1188/99-С2). Еще одно значение реального характера хранения - от хранителя может быть истребовано лишь реально сданное на хранение имущество (см. постановление ФАС ЗСО от 12.10.2006 N Ф04-6605/2006(27181-А67-10)).

В случае если доказательств передачи вещи на хранение представлено не будет, суды, как правило, признают договор хранения незаключенным (см. постановление ФАС УО от 29.05.2006 N Ф09-4318/06-С4).

2. Однако законом предусмотрена и консенсуальная форма договора хранения. В соответствии с п. 2 ст. 886 ГК в договоре хранения, в котором хранителем является коммерческая организация либо некоммерческая организация, осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности (профессиональный хранитель), может быть предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок. Таким образом, консенсуальный договор хранения может быть заключен только с участием профессионального хранителя (см. постановление ФАС ВВО от 02.12.2004 N А79-2814/2004-СК2-3063). ФАС ЗСО неправомерно сузил ситуацию, в которой возможно заключение консенсуального договора хранения, указав, что он заключается только с профессиональным хранителем и только в случаях, установленных законом (см. постановление ФАС ЗСО от 29.11.2005 N Ф04-8094/2005(16825-А46-36)). Второго ограничения, на которое указал окружной суд, в законе не содержится.

Однако норма п. 2 ст. 887 ГК не означает, что профессиональный хранитель обязан заключать только консенсуальные договоры хранения; он вправе заключать договоры хранения, имеющие реальный характер (см. постановления ФАС ВСО от 27.10.2004 N А33-18161/03-С2Ф02-4366/04-С2, от 08.08.2006 N А19-46225/05-54-Ф02-3988/06-С2).

Неверное понимание консенсуального договора хранения было продемонстрировано ФАС ЗСО, который расценил договор хранения, предусматривающий обязанность поклажедателя передать хранителю на хранение товар в течение пяти дней с момента заключения договора, как предварительный договор, в котором стороны установили срок, в течение которого они обязались заключить основной договор (см. постановление ФАС ЗСО от 05.02.2004 N Ф04/495-34/А46-2004). К сожалению, из материалов этого дела непонятно, является ли хранитель по договору профессиональным хранителем. В случае если является, то ни о каком предварительном договоре речи быть не может, между сторонами заключен обычный договор хранения. Если же хранитель по договору не является профессиональным хранителем, то заключение подобного договора противоречит прямому указанию закона, следовательно, договор, заключенный сторонами спора, ничтожен.

Виды хранения:

а) хранение на товарном складе;

б) хранение в ломбарде;

в) хранение ценностей в банке;

г) хранение вещей в камерах хранения транспортных организаций;

д) секвестр - хранение вещей, являющихся предметом спора;

е) хранение вещей в гардеробах организаций;

ж) хранение вещей в гостиницах.

Хранение в ломбарде (ст. 919-920 ГК)

Ломбарды являются коммерческими организациями. Хранение вещей в ломбарде осуществляется либо по договору хранения, либо хранение является составной частью деятельности ломбарда при заключении им кредитного договора под залог вещей с передачей их на хранение ломбарду (заклад).

Договор является взаимным, возмездным, реальным, публичным.

Поклажедателями являются только граждане, а хранителями выступают специализированные профессиональные организации - ломбарды, действующие на основании лицензии

Предметом хранения являются только вещи потребительского назначения.

Поскольку хранителем выступает лицо, действующее с предпринимательской целью, это обязательство всегда носит возмездный характер. Заключение договора удостоверяется выдачей поклажедателю именной сохранной квитанции, которая не должна передаваться другим лицам. Однако поклажедатель, не имеющий квитанции, может доказывать передачу вещи на хранение иными письменными доказательствами. Вещь, сдаваемая на хранение, подлежит оценке по соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого же рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и в месте их принятия на хранение. Установление обычной цены является обязанностью прежде всего ломбарда как публично-обязанной стороны. Поэтому если при возникновении спора будет установлено, что цена на вещь была занижена, применяться должна обычная цена.

Договор носит срочный характер.

Рассматриваемый договор всегда заключается на определенный срок, по истечении которого ломбард обязан хранить вещь еще 2 месяца со взиманием за это договорной платы. Если и после этого вещь не востребована поклажедателем, ломбард вправе продать ее в порядке, предусмотренном для продажи заложенного имущества с публичных торгов (ст. 350, 358 ГК). Из вырученной суммы погашаются плата за хранение и иные причитающиеся ломбарду платежи, а остаток суммы возвращается поклажедателю. Реализация вещи - право ломбарда; следовательно, он может хранить ее неограниченное время с начислением соответствующего вознаграждения. Ломбард, будучи профессиональным хранителем, несет повышенную ответственность за сохранность договорного имущества: он отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещи, если не докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, свойств вещи (о которых ломбард не знал и не должен был знать), умысла или грубой неосторожности поклажедателя. Для полного обеспечения прав поклажедателей закон обязывает ломбард страховать в их пользу за свой счет принятые на хранение вещи в полной сумме их оценки.

Хранение ценностей в банке (ст. 921-922 ГК)

Договор носит публичный характер. Хранитель-банк должен иметь лицензию.

Предметами хранения являются: ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, в том числе документы.

Заключение договора удостоверяется выдачей банком поклажедателю именного сохранного документа, предъявление которого является основанием для выдачи хранимых ценностей поклажедателю.

Хранение имеет две разновидности: 1) хранение ценностей в банке с использованием клиентом индивидуального банковского сейфа и 2) хранение ценностей в банке с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа (ст. 922 ГК). В первом случае банк принимает от клиента ценности, осуществляет контроль за их помещением в сейф и изъятием из сейфа, а после изъятия возвращает клиенту. К такому обязательству применяются общие нормы о хранении. Во втором случае банк обеспечивает клиенту возможность помещения ценностей в сейф и изъятия их из сейфа вне чьего-либо контроля, в том числе и со стороны банка. На банк возлагается обязанность предотвращать доступ к сейфу кого-либо без ведома клиента. В отличие от договора об использовании сейфа, при котором факт принятия банком на хранение вещей в случае их утраты или повреждения презюмируется, при договоре о предоставлении сейфа бремя доказывания этого факта возлагается на клиента. В последнем случае банк не может отвечать как обычный хранитель, поскольку он не знает, каково содержимое сейфа. Поэтому в таких правоотношениях банк не несет ответственности за сохранность содержимого сейфа, если докажет одно из трех обстоятельств: а) по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома клиента был невозможен; б) доступ к сейфу стал возможным вследствие непреодолимой силы; в) утрата произошла вследствие виновных действий самого клиента (например, не закрывшего сейф). Хранение ценностей в банке с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа, по существу, состоит из арендного обязательства по предоставлению сейфа клиенту в пользование и обязательства по обеспечению его сохранности. Поэтому к данному виду хранения применяются также правила об аренде (п. 4 ст. 922 ГК). В частности, банк отвечает за последствия, вызванные недостатками предоставленного сейфа (например, неисправностью замка).

Хранение в камерах хранения транспортных организаций (ст. 923 ГК)

Хранение выделено по субъектному признаку: в качестве хранителя выступает транспортная организация, в ведении которой находится камера хранения. Из текста ГК следует, что речь идет только о транспортных организациях общего пользования. Рассматриваемое обязательство является самостоятельным по отношению к договору перевозки пассажира и багажа, поэтому поклажедателем может быть любое лицо и камера хранения обязана принимать вещи граждан независимо от наличия у них проездных документов. Рассматриваемый договор признается публичным. В подтверждение принятия вещи на хранение поклажедателю выдается квитанция или номерной жетон, которые служат достаточным и необходимым доказательством сдачи вещей. Это выражается в том, что работник камеры хранения не вправе требовать от поклажедателя иных доказательств принадлежности ему истребуемых вещей. При отсутствии квитанции или жетона сданная на хранение вещь выдается поклажедателю только после предоставления доказательств ее принадлежности. Срок хранения определяется соглашением сторон. Если договором срок не предусмотрен, хранитель обязан хранить вещь в течение срока, установленного соответствующим транспортным законодательством. Вещи, не востребованные в указанные сроки, камера хранения обязана хранить еще в течение 30 дней, а затем после обязательного письменного предупреждения вправе продать их в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 899 ГК (если стоимость вещи превышает 100 МРОТ - с аукциона, в остальных случаях - хранителем самостоятельно). Ответственность хранителя за утрату, недостачу или повреждение вещей имеет особенности. Убытки ограничиваются суммой оценки, сделанной поклажедателем при сдаче вещей на хранение. Если у хранителя возникли сомнения относительно заявленной оценки, он вправе потребовать ознакомить его с содержимым предмета хранения. При отказе поклажедателя выполнить такое требование камера хранения может отказаться от принятия вещи. Если вещь принята без предварительной оценки, убытки, доказанные поклажедателем, должны быть возмещены в полном объеме. Статья 923 ГК не применяется к хранению в автоматических камерах хранения. Такие отношения ближе к арендному обязательству, поскольку транспортная организация не принимает вещи на хранение, а лишь предоставляет в пользование ячейку автоматической камеры хранения, и, следовательно, несет ответственность за несохранность вещей только в тех случаях, когда это вызвано неисправностью камеры хранения.

Хранение вещей в гардеробах организаций (ст. 924 ГК)

Под гардеробом понимается специально оборудованное и огороженное место для хранения верхней одежды и иных вещей посетителей и работников организации.

Договор оформляется путем выдачи номерка, жетона или иного легитимационного знака, что приравнивается к простой письменной форме договора хранения.

Договор хранения считается заключенным и тогда, когда лицо оставило свою верхнюю одежду, головной убор и т.д. не в гардеробе, а в отведенном для этих целей месте (например, в какой-либо комнате установлена вешалка, на которой оставляют верхнюю одежду работники и посетители).

Гардеробщик вправе отказать в выдаче вещи предъявителю соответствующего знака и потребовать дополнительных доказательств принадлежности ему вещи, если у него возникли сомнения в личности поклажедателя.

Хранение верхней одежды, головных уборов и иных подобных вещей предполагается безвозмездным, если вознаграждение за хранение не оговорено или иным очевидным способом не обусловлено при сдаче вещи на хранение.

Хранитель обязан в любом случае принять все меры, необходимые для обеспечения сохранности вещи.

Хранение вещей в гостинице (ст. 925 ГК)

Гостиница отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с проживающим в ней лицом.

Обычно гостиница отвечает за вещи, внесенные в гостиницу. Внесенной считается вещь, вверенная работникам гостиницы, а также помещенная в гостиничном номере или ином предназначенном для этого месте. Исключение составляют деньги, иные валютные ценности, ценные бумаги и другие драгоценные вещи. За их утрату гостиница отвечает при условии, если они были приняты гостиницей на хранение либо были помещены постояльцем в предоставленный ему гостиницей индивидуальный сейф независимо от того, находится этот сейф в его номере или в ином помещении гостиницы.

Гостиница освобождается от ответственности за несохранность содержимого такого сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома постояльца был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы.

Постоялец, обнаруживший утрату, недостачу или повреждение своих вещей, обязан без промедления заявить об этом администрации гостиницы. В противном случае гостиница освобождается от ответственности за несохранность вещей.

Сделанное гостиницей объявление о том, что она не принимает на себя ответственности за несохранность вещей постояльцев, не освобождает ее от ответственности.

Изложенные правила распространяются также на хранение вещей граждан в мотелях, домах отдыха, пансионатах, санаториях, банях и других подобных организациях.

Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр) (ст. 926 ГК)

По договору о секвестре двое или несколько лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему лицу, принимающему на себя обязанность по разрешению спора возвратить вещь тому лицу, которому она будет присуждена по решению суда либо по соглашению всех спорящих лиц.

Особенности.

Обязательство может возникнуть не только на основании договора (договорный секвестр), но и на основании решения суда (судебный секвестр).

Хранителем по судебному секвестру может быть как лицо, назначенное судом, так и лицо, определяемое по взаимному согласию спорящих сторон. В обоих случаях требуется согласие хранителя, если законом не установлено иное.

На хранение могут передаваться как движимые, так и недвижимые вещи.

Хранение в порядке секвестра является возмездным, если договором или решением суда, которым установлен секвестр, не предусмотрено иное.

В условиях когда собственник имущества лишен возможности присмотра за ним возникает потребность в обеспечении сохранности данного имущества, что делает необходимым создание особых правовых норм о хранении.

По договору хранения одна сторона (хранитель), обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности (ст. 886 ГК).

Договор хранения имеет две разновидности: по одному договору предусматривается обязанность сохранить уже принятое хранителем имущество, по другому - принять на хранение вещь от контрагента в определенный условием соглашения срок. Самостоятельный вид - хранение на товарных складах.

Договор хранения является реальным, потому как его заключение происходит при передачи имущества самому хранителю, на возмездной или безвозмездной основе. В случае участия в договоре профессионального хранителя, ему может быть предусмотрено принятие на хранение вещи от поклажедателя в обязательном порядке, в определенный договором срок. Договор является в таких случаях консенсуальным.

Вещь, переданная хранителю, в соответствии с договором хранения лишена права пользования или распоряжения ею. Все обязательства по хранению могут быть содержанием как самостоятельного договора о хранении, или же быть составной частью в прочих гражданско-правовых сделках, таких как, например, договор перевозчика (ст. 796 ГК), комиссионера (ст. 998 ГК) или участников целого ряда других обязательств. В подобных случаях взаимоотношения сторон регулируются правилами о соответствующих договорах, но никак ни нормами самого договора хранения.

Как отмечал в свое время Г.Ф. Шершеневич, "хранение вещи представляет особого рода услуги, личное действие, и с этой стороны поклажа приближается к личному найму".

Исходя из п. 3 ст. 423 ГК РФ любой гражданско-правовой договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное. Это правило в полной мере применимо и к договору хранения, т.е. если безвозмездность отношений хранения не устанавливается правовой нормой (например, п. 1 ст. 924 ГК РФ содержит общее правило о безвозмездности хранения в гардеробах), договором или логически не вытекает из его существа (это может иметь место при заключении бытовых договоров хранения между гражданами), договор хранения следует считать возмездным, и хранитель вправе требовать оплаты оказанных им услуг от поклажедателя.

Из определения договора, содержащегося в ст. 886 ГК РФ, следует, что безвозмездный и реальный договор хранения является односторонним. Обязанности по нему возникают у хранителя, а права - у поклажедателя.

В возмездном договоре хранения у поклажедателя всегда имеется обязанность по оплате услуг хранителя, причем она носит встречный характер по отношению к обязанности хранителя обеспечить сохранность вещи. Это позволяет отнести возмездный договор хранения к числу двусторонних.

Хранителем может быть любое юридическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель, или профессиональный хранитель

в роли коммерческой организации или же некоммерческая организация, которая осуществляет хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности. При этом индивидуальный предприниматель имеет право действовать как профессиональный хранитель только лишь по реальному договору хранения.

Виды договора хранения.

Гражданский кодекс РФ разделяет следующие виды договора хранения:

В первую очередь различают обычное хранение и специальные виды хранения.

Обычное хранение регулируется общими положениями о хранении (§1 гл. 47 ГК), которые рассчитаны на традиционные взаимоотношения поклажедателя и хранителя.

Данные положения применяются и к специальным видам хранения в соответствии со ст. 905ГК при условии, что ГК и другими законами не прописано иное.

  • 1. осуществление хранения на товарном складе (§2 главы 47);
  • 2. В §3 главы 47 ГК РФ предусмотрены специальные виды хранения, к ним относятся:

хранение вещей в ломбарде, хранение в банке различных ценностей, хранение в банковском сейфе различных ценностей, хранения вещей в камерах хранения, хранение вещей в гардеробах организаций, хранение вещей в гостинице, секвестр (хранение вещей, являющихся предметом спора). Кроме того, к специальным видам хранения можно отнести и некоторые другие виды хранения, в частности нотариальный депозит, хранение культурных ценностей, принадлежащих частным лицам, музейными учреждениями и др.

Каждый из указанных видов договора хранения имеет характерные особенности, присущие лишь ему, и которые в свою очередь основываются на деятельности лиц, оказывающих услуги по хранению. Также, в зависимости от вида передаваемых на хранение вещей, различаются договоры регулярного хранения - когда сдается на хранение индивидуально-определенная вещь либо имущество(которое определено родовыми признаками, с условием, что по окончании срока договора гарантируется возврат того самого имущества, например, возвращены будут те же денежных купюры, какие сдавались на хранение), и иррегулярного хранения - когда заключается договор в отношении такого имущества поклажедателя, которое может быть смешано с вещами подобного качества и рода других поклажедателей или самого хранителя. В этом случаи поклажедателю гарантируется лишь возврат равного или обусловленного сторонами количества вещей подобного рода и качества.

Договор хранения, в зависимости от того, кем выступает в обязательстве хранитель подразделяется на договор профессионального хранения и непрофессионального. К договору профессионального хранения действующее законодательство предъявляет более строгие требования, такие как: повышенная ответственность профессионального хранителя за сохранность имущества поклажедателя и др. Профессиональное хранение это когда данную услугу оказывает любая, будь то коммерческая или же некоммерческая организация, для которой осуществление хранения является одной из целей ее проф. деятельности (п. 2 ст. 886 ГК). В том случае, если хранение осуществляется иной некоммерческой организацией или гражданином, то такое хранение является непрофессиональным.

Действующее законодательство, в зависимости от условий и обстоятельств, при которых заключается договор хранения, разграничивает указанный договор на обычный и чрезвычайный (например договор хранения, заключенный в условиях военных действий).

Наряду с указанными видами договора хранения, существует также хранение в силу закона. В таком случае речь идет о наступлении определенных обстоятельств, предусмотренных Гражданским кодексом, например: ст. 514 "хранение не принятого товара" ст. 227 "хранение находки", и т.д. К такому хранению применяются правовые положения ГК РФ о договоре хранения в случае, если действующим законодательством не предусмотрено иное.

Элементы договора хранения

Как нам уже известно, сторонами договора хранения являются поклажедатель и хранитель.

Поклажедателем может быть любое юридическое или физическое лицо. Для гражданина, как стороны договора не имеет значения его статус в отношении сдаваемого на хранение имущества. Он может быть собственником, обладателем вещных или иных прав, лицом, у которого вещь оказалась случайно. При этом хранимое имущество может быть истребовано владельцем у самого хранителя.

Хранителем может быть любое юридическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель, или профессиональный хранитель в роли коммерческой организации или же некоммерческая организация, которая осуществляет хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности. При этом индивидуальный предприниматель имеет право действовать как профессиональный хранитель только лишь по реальному договору хранения. Соответствующий вывод следует из п. 3 ст. 23 ГК, который предусматривает, что правила Кодекса, регулирующие деятельность юридических лиц - коммерческих организаций, распространяются на предпринимательскую деятельность граждан без образования юридического лица.

Коммерческие организации, обладающие общей правоспособностью, признаются профессиональными хранителями и могут участвовать в любых договорах хранения, в том числе консенсуальных. Государственные и муниципальные унитарные предприятия могут осуществлять деятельность по хранению, если это соответствует целям и задачам, ради которых они были созданы.

Некоммерческие организации вправе оказывать услуги по хранению только с учетом объема имеющейся у них специальной правоспособности. Если некоммерческая организация осуществляет хранение в качестве одной из целей профессиональной деятельности, она может признаваться профессиональным хранителем.

В самом законе (или ином правовом акте) могут содержаться дополнительные ограничения для участия в договоре в качестве хранителя. Так, ФЗ РФ "О лицензировании отдельных видов деятельности" такой лицензируемой деятельностью признается хранение химического оружия, взрывчатых материалов промышленного назначения, хранение нефти, газа и продуктов их переработки, деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки. Существуют и иные специальные нормы, направленные на ограничение участия в договорах на стороне хранителя применительно к отдельным предметам (вещам).

Примером может служить ФЗ РФ "О наркотических средствах и психотропных веществах", которым установлено, что в роли хранителя вправе выступать лишь имеющие лицензию юридические лица. Статья 20 указанного выше Закона запрещает их хранение в любых количествах в целях, не предусмотренных данным Федеральным законом.

Форма договора хранения

Формы договора хранения прописаны в ст. 887 ГК РФ и определяются в соответствии с данной статьей и общими правилами о сделках, подлежащих простому письменному оформлению (ст. 161 ГК РФ). Так, реальный договор хранения должен быть совершен в простой письменной форме, если его субъектами выступают юридические лица либо юридическое лицо и гражданин, или же если он заключается между гражданами, и стоимость передаваемой на хранение вещи превышает более чем в 10 минимальных размеров оплаты труда.

Консенсуальный договор, который предусматривает обязанность принять вещь на хранение, должен быть заключен в простой письменной форме независимо от состава его участников и стоимости передаваемой вещи.

По причине специального указания закона, простая письменная форма договора считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю следующего:

  • 1. сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем;
  • 2. номерного жетона (номера), или иного знака, в случае если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или правовым актом либо обычна для данного вида хранения (п. 2 ст. 887 ГК РФ).

Товарный склад, в целях подтверждение принятого им товара на хранение, выдает один из складских документов: двойное или простое складское свидетельство; складскую квитанцию. В п. 2 ст. 919 ГК РФ прописано, что заключение договора хранения в ломбарде подтверждается выдачей поклажедателю именной сохранной квитанции. При сдаче вещей поклажедателем на хранение в гардероб ему выдается номерок или же жетон. Хранения вещей в гостинице может осуществляться без особого оформления и выдачи каких-либо специальных документов (п. 1 ст. 925 ГК РФ). Согласно п. 2 ст. 921 ГК РФ заключение договора хранения ценностей в банке удостоверяется выдачей именного сохранного документа. В случае передачи имущества в камеру хранения транспортной организации, поклажедателю выдается квитанция или же номерной жетон (п. 2 ст. 923 ГК РФ).

Несоблюдение простой письменной формы сделки не означает что она недействительна, но в случае возникновения спора, обе стороны уже не могут ссылаться на показания свидетелей, в качестве доказательства как совершенной сделки, так и условий при которых эта сделка была совершена (п. 1 ст. 162 ГК РФ).

Абзац 3 п. 1 ст. 887 ГК РФ, в виде исключения, допускает возможность использования свидетельских показаний в целях подтверждения самого факта передачи имущества на хранение, а также условий этой передачи, в случае осуществления данной сделки при чрезвычайных обстоятельствах, делающих невозможным оформления договора по общепринятым правилам.

В случае если простая письменная форма договора хранения не была соблюдена, разрешается использование свидетельских показаний в случае, если сторонами не отрицается сам факт заключения договора, а спор возник по поводу тождества вещи принятой на хранение и возвращаемой хранителем (п. 3 ст. 887 ГК РФ).

Предмет договора хранения. Предметом договора хранения служит оказание услуг сохранности имущества, которое было передано хранителю поклажедателем. Общеизвестно то, что сами по себе услуги - это действия, которые лишены какого либо материального результата, способного отделить от самого процесса совершения действия. Но полезный результат услуги заключается в обеспечении целостности имущества, в предотвращении его утраты, в предотвращении влияния на него каких либо вредных воздействий, и в предотвращении присвоения этого имущества третьими лицами.

На хранение могут передаваться как вещи индивидуально определенные, так и обладающие родовыми признаками.

Возможность передачи на хранение движимых одушевленных вещей таких как животные, является спорным вопросом, так как обеспечение их сохранности предполагает, в большинстве случаев, необходимость их содержания. Некоторые утверждают что, так как лицо, взявшее животных на хранение, исполняет и другие дополнительные к хранению обязанности, возникающие отношения хранением не являются. Эти действия следует квалифицировать как возмездное оказание услуг, регулируемое гл. 39 ГК РФ.

Другие ученые-правоведы не столь категоричны в вопросах оказания услуг по хранению животных, так как по их мнению, хранитель обязан принимать все необходимые меры для обеспечения сохранности вверенного им имущества. Относительно животных это выражается в действиях по их содержанию.

Гражданский кодекс прямо не исключает из предметов хранения недвижимость, но дело в том, что физические свойства данного вида имущества обычно исключают возможность перемещения для вручения хранителю, а значит, делается невозможным применение нормы гл. 47 ГК РФ о хранении, к отношениям по обеспечению его сохранности.

Существуют и исключения, которые особо выделены в законе. Так, например, п. 3 ст. 926 ГК РФ делает возможным хранение недвижимости в порядке секвестра.

Срок хранения определяется в договоре (срочный договор). В случае, если в договоре он не указан и не имеется возможности его определения исходя из его положений, то хранитель обязан хранить переданную ему вещь до востребования ее поклажедателем (бессрочный договор хранения). Сам поклажедатель, даже при условии, что в договоре указан определенный срок, имеет право потребовать свою вещь от хранителя в любое время, несмотря на то, что срок договора еще не истек (ст. 904ГК). Если поклажедателем не были допущены существенные нарушения договора, то хранитель не может прервать настоящий договор (п. 2 ст. 896ГК).

Также существуют еще и некоторые другие сроки. Например для консенсуального договора хранения определяющим является точное определение момента, когда хранитель должен принять вещь.

В возмездных договорах присутствует цена. В случае если поклажедатель не забрал свое имущество до истечения указанного срока, то он обязан возместить хранителю соразмерную цену за дополнительное хранение принадлежащего ему имущества (п. 4 ст. 896 ГК).



© 2024 solidar.ru -- Юридический портал. Только полезная и актуальная информация