Наследство признается принадлежащим наследнику с момента. Кто жил в доме, тот и прав

Главная / Суд

Наша компания предлагает вам юридические услуги по защите ваших интересов в . Большой опыт и высокий профессионализм наших юристов позволят эффективно защитить ваши права в самых сложных делах . Признание фактически принявшим наследство, восстановление сроков для принятия наследства, раздел наследства - для успешного решения этих и других проблем обращайтесь к услугам нашей компании. Наш телефон и адрес электронной почты указаны в разделе .

Для того чтобы получить причитающееся имущество, каждый наследник должен совершить особое действие – принять наследство. Этим действием наследник соглашается на то, чтобы к нему перешла соответствующая доля в наследстве, а также соответствующая доля долгов наследодателя (умершего). По закону для получения наследства требуется принять его в течении 6 месяцев с момента смерти наследодателя.

Принять наследство можно двумя способами . Во-первых, путем подачи заявления о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Эти документы равноценны. Любое из этих заявлений необходимо подать нотариусу по последнему месту жительства умершего, т. е. нотариусу, который ведет наследственное дело. Определить конкретного нотариуса, ведущего наследственное дело, можно через нотариальную палату, а в Санкт-Петербурге – с помощью информации на сайте нотариальной палаты . Подача заявления может осуществляться лично наследником или же с привлечением третьих лиц – представителей, а также возможна отправка документа по почте.

Во-вторых, принять наследство можно фактическими действиями , не обращаясь к нотариусу. Иными словами, закон признает, что, совершив определенные действия, лицо фактически согласилось принять наследство и для этого ему не требуется обращаться к нотариусу.

В частности, наследство считается принятым, если наследник совершил одно из следующих действий:

  1. Завладел наследственным имуществом. Пример: забрал к себе домой принадлежавшие умершему старинные часы.
  2. Принял меры по сохранению наследственного имущества. Пример: перегнал машину наследодателя с улицы к себе в гараж, чтобы её не угнали и не повредили.
  3. Поддерживал наследственное имущество в хорошем состоянии. Пример: отремонтировал забор вокруг земельного участка, принадлежавшего умершему.
  4. Понес расходы на содержание наследственного имущества. Пример: оплатил коммунальные платежи за квартиру наследодателя.
  5. Оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. Пример: оплатил задолженность наследодателя по ипотеке перед банком.
  6. Проживал в квартире или доме, принадлежавшим наследодателю на момент смерти.

Совершение любого из перечисленных действий приводит к тому, что лицо считается принявшим наследство. Обращаться к нотариусу с заявлением о принятии наследства не требуется. Права на все наследственное имущество возникают у наследника автоматически. Однако если вы хотите зарегистрировать свои права на недвижимость (квартира, дом, земельный участок и др.) или акции, входящие в состав наследства, в любом случае потребуется обращаться к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство.

Важно: согласно закону принятие части наследства означает принятие всего наследства целиком. Таким образом, если одно из перечисленных выше фактических действий будет совершено наследником в отношении хотя бы одной вещи, принадлежавшей наследодателю, будет считаться, что этот наследник принял все наследство целиком. Пример: наследник перенес к себе домой принадлежавшие наследодателю старинные часы – этим действием он принял наследство, поэтому если умершему, кроме часов, принадлежали еще 3 квартиры и 2 машины, этот наследник будет считаться принявшим наследство и в отношении этих квартир и машин.

Принятие наследства фактическими действиями становится очень полезным, если наследник пропустил шестимесячный срок на принятие наследства. В этом случае достаточно доказать, что наследник в течение 6 месяцев после смерти наследодателя совершил хотя бы одно из перечисленных выше фактических действий. Доказав это, такой наследник будет считаться принявшим наследство, несмотря на то, что он не обращался к нотариусу.

Для того, чтобы признать, что вы приняли наследство фактическими действиями можно пойти двумя путями:

  1. Обратиться к нотариусу, ведущему наследственное дело, с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство, приложив доказательства того, что вы приняли наследство фактическими действиями. Если эти доказательства очевидны и достоверны, нотариус сможет самостоятельно установить, что вы фактически приняли наследство и выдаст свидетельство о праве на наследство. Но если у нотариуса возникнут сомнения в том, что имело место фактическое принятие наследства, он откажет в выдаче свидетельства и предложит обращаться в суд.
  2. Обратиться в суд за установление факта принятия наследства. В этом случае в суде можно будет использовать все возможные доказательства того, что вы приняли наследство фактическими действиями: документы, фотографии, квитанции, свидетельские показания и др.

1. Для приобретения наследства наследник должен его принять.

Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства не требуется.

2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

3. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Комментарий к Ст. 1152 ГК РФ

1. Понятие «наследник» используется в законе неоднозначно. В одних случаях наследником именуется субъект, обладающий правом на приобретение наследства (правом наследования), лицо, призываемое к наследованию, потенциальный правопреемник наследодателя. К таким наследникам относятся лица, которых завещатель назначил наследниками или подназначил (наследники по завещанию), а также перечисленные в ст. ст. 1141 — 1152 (наследники по закону). Именно в этом значении используется данное понятие в комментируемой статье.

В ряде других случаев наследниками именуются субъекты, уже ставшие правопреемниками наследодателя (ст. ст. 1138 — 1140, 1164, 1165 и другие статьи ГК).

Для того чтобы стать наследником во втором значении этого слова (наследник — правопреемник наследодателя), требуется, во-первых, чтобы лицо было призвано к наследованию, т.е. обладало правом на приобретение наследства (было наследником в первом значении слова «наследник»), и, во-вторых, чтобы это лицо, реализуя указанное право, выразило волю на приобретение наследства. Такое изъявление воли традиционно называется принятием наследства.

2. Лицо, имеющее право на принятие наследства (право наследования), может выбрать один из трех вариантов поведения:

1) принять наследство (осуществить принадлежащее ему право);

2) отказаться от наследства (отказаться от указанного права) (см. ст. ст. 1157 — 1159 ГК и комментарии к ним);

3) не принимать наследство (бездействовать).

О принятии наследства далее будет сказано достаточно подробно. Здесь же следует обратить внимание на сходство и различие второго и третьего вариантов поведения, «противостоящих» первому варианту. На первый взгляд создается впечатление, что речь идет об одном и том же: лицо, имеющее право на принятие наследства, не станет правопреемником наследодателя. По общему правилу это так. Однако закон последовательно различает отказ от наследства и непринятие наследства. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1141 ГК РФ наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей и, в частности, если наследники предшествующих очередей не приняли наследство либо отказались от него. Отказ от наследства есть действие, односторонняя сделка. Отказ не может быть впоследствии изменен или взят обратно (см. ст. ст. 1157 — 1159 ГК и соответствующие комментарии). При непринятии наследства субъект, обладающий правом на приобретение наследства, ведет себя пассивно, бездействует. В зависимости от того, отказался наследник от наследства или не принял наследство, закон установил разные сроки для принятия наследства другими лицами (наследниками) (см. ст. 1154 ГК и комментарий к ней). Суд может восстановить срок для принятия наследства по заявлению наследника, пропустившего установленный срок (не принявшего наследство в установленный срок), и признать наследника принявшим наследство (п. 1 ст. 1155 ГК). Наследство может быть принято по истечении срока без обращения в суд при условии согласия на это остальных наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 1155 ГК).

Таким образом, лицо, имеющее право наследования, может принять наследство, отказаться от него, не принимать его. Непринятие наследства и отказ от наследства различаются по правовой природе. В конечном счете последствия того и другого совпадают. Но есть отмеченные (и другие) различия.

3. Принятие наследства есть волевой акт. Обладатель права наследования желает стать правопреемником наследодателя. Это сделка — действие, направленное на достижение правовых последствий. Правовые последствия заключаются в том, что принятое наследство признается принадлежащим лицу, осуществившему право наследования (принявшему наследство). Принятие наследства — односторонняя сделка: для ее совершения необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК). Не требуется чьего-либо разрешения или согласия на ее совершение.

Вместе с тем эта одностороння сделка порождает правовые последствия не только для лица, ее совершившего, но и для других субъектов. Так, на вещь, принятую в порядке наследования, возникает право собственности — все («всякий и каждый») обязаны воздерживаться от нарушения этого права. Если наследников несколько, то принятие наследства каждым из них затрагивает имущественную сферу других наследников (вещи поступают в общую собственность, наследники становятся сокредиторами, содолжниками и т.д.). В результате принятия наследства происходит изменение субъективного состава обязательственных отношений, в которых участвовал наследодатель, — наследники получают принадлежавшие ему права и обязанности как кредитору, должнику или третьему лицу и т.д.

4. Как любая другая сделка, принятие наследства действительно, если оно осуществлено с соблюдением условий действительности сделок:

1) соответствует (не противоречит) закону;

2) лицо, совершающее сделку, в необходимой мере правосубъектно;

3) есть соответствие воли и волеизъявления; воля сформирована свободно;

4) сделка совершена в надлежащей форме.

5. Принятие наследства должно осуществляться в соответствии с требованиями закона. Так, в силу ст. 1110 ГК РФ наследство переходит к другим лицам в неизменном виде, как единое целое. Соответственно, в комментируемой статье установлено, что если принята часть наследства, то это означает принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Причем наследник, принимая часть наследства, может и не знать о существовании другого имущества. Но оно (другое имущество) также считается принятым наследником. Например, наследник подал заявление о принятии наследства, состоящего из квартиры и автомобиля, не подозревая, что наследственное имущество включает в себя также другие вещи, права и обязанности. С момента подачи такого заявления наследник считается принявшим также эти другие вещи, права и обязанности.

В комментируемой статье установлен запрет на принятие наследства под условием или с оговорками. Например, недопустимо принятие наследства при условии, что при разделе наследственного имущества субъекту, совершающему соответствующую сделку, будет передана квартира, принадлежавшая наследодателю. Нельзя принять наследство, оставив за собой право впоследствии отказаться от наследства. Невозможно принятие наследства при условии, что другие наследники откажутся или не примут наследство, и т.д. и т.п.

Суть акта принятия наследства заключается в изъявлении воли стать правопреемником наследодателя. Не может быть никаких условий или оговорок. Недопустимо принятие части наследства, сопровождающееся отказом от другого имущества (например, принимаются только определенные вещи и заявляется отказ от принятия других вещей или прав и обязанностей).

Если указанные правила нарушаются, то сделка по принятию наследства в соответствующей части является недействительной (ничтожной в силу противоречия закону) (ст. ст. 168, 180, п. 2 комментируемой статьи ГК).

Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части (ст. 180 ГК). Следовательно, если установлено, что наследник не принял бы наследство при отсутствии неких оговорок, условий и т.д., то сделка по принятию наследства будет недействительной (полностью). Наследник в этом случае будет считаться непринявшим наследство.

6. Лицо, принимающее наследство, должно быть полностью дееспособным. За несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), принятие наследства от их имени осуществляют их родители, усыновители или опекуны (ст. 28 ГК). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет принимают наследство с согласия законных представителей — родителей, усыновителей, попечителей. Согласие может быть предварительным и последующим (ст. 26 ГК). От имени гражданина, признанного недееспособным, принятие наследства осуществляет его опекун (ст. 29 ГК). Граждане, ограниченные в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами, принимают наследство с согласия попечителей (ст. 30 ГК).

Разрешение органов опеки и попечительства на принятие наследства малолетними, несовершеннолетними, недееспособными и ограниченно дееспособными не требуется. Другое дело, что такое разрешение требуется на отказ от наследства от имени таких лиц (см. ст. ст. 1157 — 1159 ГК и комментарий к ним).

В содержание правосубъектности юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Федерации и других субъектов, перечисленных в ст. 1116 ГК РФ, входит возможность принятия наследства. Но в силу прямого указания, включенного в п. 1 комментируемой статьи, не требуется принятия выморочного имущества (см. ст. 1151 ГК и комментарий к ней). Существование этого правила обусловлено стремлением к правовой определенности, ибо в его отсутствие, если бы не состоялось принятие наследства Российской Федерацией, наследственное имущество оказалось бы бессубъектным.

7. При принятии наследства должно быть соответствие воли и волеизъявления. Если, предположим, наследник вступил во владение и управление наследственным имуществом, то, судя по его действиям (волеизъявлению), он принял наследство. Однако он может совершить эти действия с намерением сохранить имущество в интересах других наследников, не желая приобретать наследство (отсутствие воли на принятие наследства). При установлении такого рода обстоятельств наследник не считается принявшим наследство (см. также п. 2 ст. 1153 ГК и соответствующий комментарий).

Воля на принятие наследства должна быть сформирована свободно (нет насилия, угрозы и т.п.). В противном случае сделка может быть признана недействительной (ст. 179 ГК). Сделка по принятию наследства, совершенная под влиянием заблуждения, также может быть признана недействительной (ст. 178 ГК).

8. О форме сделки по принятию наследства см. ст. 1153 ГК РФ и комментарий к ней.

9. Включение в закон правила, содержащегося в абз. 2 п. 2 комментируемой статьи, обусловлено диспозитивным характером гражданско-правового регулирования.

Предположим, отец завещал сыну квартиру. На иное наследственное имущество открывается наследование по закону. Сын может принять причитающееся ему по завещанию, а также принять наследство, переходящее наследникам в силу закона. Он может отказаться от наследования по завещанию или по закону. Может вовсе отказаться от наследства. Если, предположим, мать такого наследника умерла, не успев принять наследство, то сын получает еще и право на принятие наследства, причитавшегося матери, и наряду с указанными действиями может также реализовать это право, не осуществлять его, отказаться от принятия наследства и т.д.

Словесное воплощение рассматриваемого правила представляется не вполне корректным. Дело в том, что в специальной норме об основаниях наследования указывается всего два основания наследования: по завещанию и по закону (см. ст. 1111 ГК и комментарий к ней). В данном же случае констатируется наличие неопределенного количества оснований наследования, хотя упоминаемое наследование в порядке наследственной трансмиссии — это тоже наследование по закону. Однако идея, сформулированная в абз. 2 п. 2 комментируемой статьи, представляется заслуживающей поддержки.

———————————
На это уже обращалось внимание в литературе. См.: Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право: Комментарий законодательства и практика его применения. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2009. С. 113 — 114.

Кстати, существование рассматриваемого правила свидетельствует о том, что закон допускает принятие части наследства с одновременным отказом от другой части, если наследник призывается к наследованию по нескольким основаниям. Частичное принятие наследства невозможно в рамках одного основания. Например, если завещаны автомобиль и квартира и имеется иное имущество, то наследник по завещанию, являющийся одновременно наследником по закону, вправе отказаться от незавещанной части, но не может принять квартиру, отказавшись от автомобиля, поскольку они причитаются ему по одному основанию.

10. Существование правила, включенного в п. 3 комментируемой статьи, обусловлено тем, что право на принятие наследства есть у каждого из наследников. Соответственно, принятие наследства по сути своей есть акт индивидуальный, он совершается каждым из наследников. Принятие наследства кем-либо из наследников не означает принятия наследства другими наследниками, ибо при противоположном подходе оказалось бы, что, во-первых, кто-то из наследников определяет состав правопреемников наследодателя; во-вторых, кто-то из наследников получал бы права и обязанности, принадлежавшие наследодателю, не выразив на то свою волю, а может быть, и вопреки своей воле.

Сказанное, конечно, не означает недопустимость согласованных действий наследников при принятии наследства (см. комментарий к ст. 1157 ГК).

11. Со дня открытия наследства и до дня его принятия субъективные права и обязанности, принадлежавшие наследодателю (в том числе права на вещи (право собственности и др.)), как бы парадоксально это ни звучало, являются бессубъектными. Наследственное имущество именуется «лежачим». Однако право (п. 4 комментируемой статьи) исходит из того, что, если наследство принято, оно признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства. В данном случае использован такой юридико-технический прием, который именуется фикцией: факт действительности «подводится» под формулу, не соответствующую этому факту. Наследник может в течение более или менее продолжительного времени и не знать о смерти наследодателя и, стало быть, об открытии наследства. Узнав об этом, он может раздумывать о том, стоит ли принимать наследство или считать неэтичной поспешность в принятии наследства и т.п. Однако, как только наследник принимает наследство, считается, что права и обязанности наследодателя возникли у него (перешли к нему) со дня открытия наследства. Как принято говорить, акту принятия наследства придается обратная сила. Де-факто какое-то время наследственное имущество было бессубъектным, де-юре благодаря введению рассматриваемости фикции оно принадлежит наследнику с момента смерти наследодателя. Именно с этого момента он становится собственником вещей, принадлежавших наследодателю, получает его права (как кредитора в различного рода обязательствах (купли-продажи, займа и т.д.) и других правоотношениях), а также обязанности. Причем, как отмечено в п. 4 комментируемой статьи, не имеет правового значения момент фактического принятия наследства (см. ст. 1153 ГК и комментарий к ней).

В силу правила, содержащегося в п. 2 ст. 8 ГК РФ, права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом. В комментируемой статье как раз установлено исключение из указанного общего правила: даже если право подлежит государственной регистрации, оно считается принадлежащим наследнику, принявшему наследство, со дня открытия наследства независимо от того, осуществлена регистрация права или нет. Так, государственной регистрации подлежат права на недвижимость (ст. 131 ГК), следовательно, по общему правилу права на недвижимое имущество возникают с момента такой регистрации (а не с момента заключения договора (купли-продажи, мены и т.д.), создания вещи и т.д.).

При наследовании права наследодателя на недвижимое имущество считаются перешедшими наследнику со дня смерти наследодателя. Другое дело, что наследник, уже являющийся собственником недвижимого имущества, до государственной регистрации права на недвижимость не сможет реализовать все свои правомочия. Он может владеть и пользоваться соответствующей вещью, но большинство актов распоряжения (продажа, передача в залог и др.) не может быть совершено до момента государственной регистрации права собственности.

В случаях, предусмотренных ГК РФ, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результат или такого средства (п. 1 ст. 1232 ГК). Так, государственной регистрации подлежат изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1353 ГК). Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по наследству в соответствующих случаях также подлежит государственной регистрации (п. 5 ст. 1232 ГК).

Момент вступления во владение наследственной собственностью - понятие спорное и многими гражданами воспринимается по-разному. Одни считают, что он совпадает с датой выдачи свидетельства о праве на наследство, другие - с днём, когда новый хозяин фактически начал использовать полученное имущество. Третьи и вовсе полагают, что официально приятным наследство становится только после его государственной регистрации. Законодательство же на этот счёт имеет совершенно иные указания.

В пятой главе Гражданского кодекса РФ подробно раскрыт не только момент принятия, но и другие важные нюансы наследственного процесса, ознакомиться с которыми нужно каждому наследополучателю.

Кем может быть принято наследство

Вопросами перехода собственности умершего прежде всего должны быть обеспокоены . Ими могут быть любые физические или юридические лица, находящиеся в живых либо существующие на момент смерти наследодателя, в том числе:

  • Российская Федерация, регионы и муниципальные образования;
  • иностранное государство;
  • международная организация;
  • несовершеннолетние граждане, а также нерожденные, но зачатые при жизни наследодателя.

Назначенные наследодателем лично, они обладают приоритетным правом заявить о своём желании вступить в наследование сразу после его открытия. Для этого им не требуется ждать согласия или отказа других претендентов и согласовывать свои действия с равнозначными наследополучателями.

Аналогичной наследственной правоспособностью обладают и преемники первой очереди по закону. В случае отсутствия завещания первыми могут приобрести имущество покойного его близкие родственники: законный супруг, родители, официально признавшие наследодателя (единокровные или усыновители), дети.

Отсутствие наследников первой очереди или их нежелание осуществить правопреемство даёт возможность включиться в наследственный процесс претендентам второй очереди. К этой категории, согласно ст. 1143 ГК РФ, относятся бабушки, дедушки и сестры с братьями либо племянники (в случае смерти последних).

И заключает группу приоритетных наследополучателей по закону третья очередь, в которую входят тети и дяди, а также их дети (по праву представления). Но на этом список потенциальных наследников не заканчивается. Впереди ещё три линии претендентов, которые составляют родственники покойного от третьей до пятой степени родства:

  • прабабушки, прадедушки;
  • двоюродные бабушки, дедушки, внуки;
  • двоюродные тети, дяди, племянники, правнуки.

И только при отсутствии перечисленных выше лиц к наследованию призываются неродные и неусыновленные дети либо родители, то есть - мачеха, отчим, падчерица, пасынок.

Что переходит в порядке наследования

Объектом наследования могут быть любые материальные ценности, находившиеся в собственности умершего, его имущественные права и обязанности, например, долги по кредитам или алиментам (после погашения задолженности выплаты по содержанию могут быть прекращены).

При этом к наследственной массе не могут быть отнесены:

  • нематериальные блага;
  • неимущественные права;
  • долги, неразрывно связанные с личностью наследодателя (кроме существующих на момент его смерти задолженностей по их погашению);
  • имущество, не оформленное на имя ныне покойного (за исключением половины от совместно нажитой* и зарегистрированной на выжившего супруга собственности);
  • супружеская доля выжившего мужа/жены наследодателя.

* - в совместную собственность и, соответственно, в супружескую долю не может быть включено имущество, унаследованное или полученное в дар одним из супругов.

Как происходит принятие наследства

Приобретение объекта наследования осуществляется двумя способами. Наиболее распространенным и рекомендуемым является оформление у нотариуса. Этот метод потребует сбора документов и строгого регламента их подачи, а также написания заявления со стороны наследополучателя. В результате он получит государственную правовую гарантию относительно принятого наследства, соответствующий документ (свидетельство о праве на наследство) и возможность дальнейшей регистрации имущества.

Нежелание преемника осуществлять данную процедуру также предусматривается и уважается законом. Обойтись без хождения по инстанциям и бумажной «волокиты» можно при условии выполнения фактического управления и содержания унаследованных ценностей либо после погашения хотя бы части долговых обязательств покойного. Но такой метод чреват трудностями в дальнейшем.

Из-за отсутствия какой бы то ни было информации о наследнике и факте его правопреемства судьба собственности умершего остаётся неизвестной госорганам и, возможно, иным претендентам на его получение. По неудачному стечению обстоятельств фактически приобретенное имущество может быть оформлено другими лицами, что может повлечь за собой судебные тяжбы и лишние материальные расходы.

Следующим недостатком этого способа является невозможность продать его, подарить или завещать. Дело в том, что без регистрации объект наследования не может быть включен в перечень личной собственности гражданина. При этом фактически унаследованные движимые, недвижимые активы и земля не регистрируются уполномоченными государственными органами без свидетельства о праве на наследство. А оно выдаётся исключительно нотариусом после принятия.

Фактический наследополучатель вправе приступить к оформлению в любое удобное для него время. Но в случае, когда со дня смерти прошлого владельца собственности прошло более 6-ти месяцев, процедура будет включать в себя не только стандартный алгоритм действий у нотариуса. Преемнику придется в судебном порядке подтверждать факт и сроки своего наследования с помощью справок, чеков и показаний свидетелей.

С какого момента принятое наследство принадлежит наследнику

Определяющим в этом вопросе становится п. 4 ст. 1152 ГК РФ. Он отделяет момент приобретения собственности покойного от даты фактического и оформляемого наследования и относит его к моменту открытия правопреемства. То есть унаследованные имущественные права и обязанности признаются принадлежащими своему получателю с даты, указанной в свидетельстве о смерти прежнего хозяина.

Это не значит, что наследнику не нужно производить прописанную законом процедуру принятия. Имущество не переходит к нему по умолчанию и требует исполнения установленного порядка. Если претендент на вещные права покойного не заявит положенным образом об их приобретении в течение полугода со дня открытия наследства, они могут быть переданы следующим очередям или группам наследников либо стать выморочными, то есть отойти государству.

При этом для необходимых расчетов и установления юридически значимых фактов используется именно момент смерти наследодателя.

Что дальше?

Закрепив право на владение недвижимостью, движимыми активами, земельным участком или долей в ООО, преемник может приступить к их государственной регистрации.

Недвижимость

Для оформления права собственности на недвижимость (квартиру, дом, дачу, хозяйственную постройку) и земельный участок новому правообладателю необходимо обратиться в Росреестр или центр государственных услуг «Мои документы» со следующим пакетом бумаг:

  1. Свидетельство о праве на наследство.
  2. Правоустанавливающие акты прежнего владельца.
  3. Отчёт оценочной стоимости объекта.
  4. Справка об отсутствии задолженностей по налогам и коммунальным платежам.
  5. Выписка из ЕГРН.
  6. Свидетельство о смерти прежнего владельца.

Транспортное средство

Перерегистрация транспортного средства происходит следующим образом:

  1. Прохождение технического осмотра у специализированного оператора с аккредитацией Российского союза автостраховщиков. Получение диагностической карты.
  2. Оформление обязательного страхования гражданской ответственности в выбранной страховой компании.
  3. Подача документов* в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения.

* - необходимые документы:

  • заявление;
  • полис обязательного страхования гражданской ответственности;
  • паспорт заявителя;
  • свидетельство о праве на унаследованное транспортное средство;
  • технический паспорт;
  • документ об оплате денежного сбора за оказание государственной услуги.

Вся процедура должна быть выполнена в течение 10 дней после получения свидетельства о праве на наследство.

Доля в ООО

Право на долю в ООО фиксируется в Едином государственном реестре юридических лиц. Для этого наследополучатель должен:

  1. Обратиться в территориальное подразделение Федеральной налоговой службы.
  2. Заполнить установленную Постановлением Правительства форму.
  3. Подать документы (свидетельство о праве на долю в порядке наследования, письменное согласие участников ООО, квитанцию об оплате государственной пошлины).

Заполненную форму № Р13001 (код по КНД 1111502) и перечень бумаг можно подать:

  • лично;
  • по почте (нотариально заверенные копии и оригиналы необходимых документов с описью вложения и уведомлением о вручении);
  • посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Грамотная юридическая помощь на всех этапах принятия наследства является важной составляющей успеха. Опытные специалисты вовремя подскажут на что следует обратить особое внимание, как избежать неприятностей и наиболее рационально воспользоваться открывшимися возможностями. А также при желании клиента готовы взять на себя подготовку всей необходимой документации и составление юридически правильных заявлений.

Для уточнения основных вопросов и деталей дальнейшего сотрудничества Вы можете обратиться к юристам сайта ros-nasledstvo.ru за бесплатной консультацией через электронную форму, расположенную ниже.

Гражданин, которому от наследодателя положено имущество, должен его принять. Этот процесс представляет собой совокупность действий наследника, порождающих у него полномочия на приобретенную таким образом собственность. Что касается принятия имущества, то у наследника существует два способа действий:

  • согласие на принятие наследства;
  • отказ от имущества наследодателя.

Для надлежащего принятия имущества от наследодателя закон устанавливает для правомочного на это гражданина определенный срок. Он равен 6 месяцам. Закон определяет специальный механизм по принятию наследства, а также регулирует иные вопросы, связанные с этим процессом. Принятие наследства под условием или с оговорками - возможен ли такой вариант развития событий, рассмотрим в статье.

Особенности принятия наследства

Гражданин, которому положено имущество в наследстве, должен уяснить для себя, что существует только два способа его действий. Наследник либо принимает все имущество, либо пишет отказ от него. Третьего не дано. Это означает, что наследник не может принять только ту вещь, что ему понравилась, а от остальных отказаться.

Исключение из этой ситуации происходит тогда, когда к наследнику переходит имущество одновременно по двум основаниям. Это завещание и закон. Кроме того, может иметь место наследственная трансмиссия. Гражданину разрешено принять наследство, которое причитается ему по любому из оснований, а также по всем основаниям. Если у наследника имеется несколько оснований, по которым он призывается к имуществу, то вопрос о том, что делать в этой ситуации, решается им самостоятельно, но в рамках закона.

Принятие наследства под условием или с оговорками невозможно. Об этом прямо говорят нормы ГК России. И такое принятие наследства не допустит нотариус.

Оговорка - это необъемное дополнение или замечание. Условие - это факт, от которого зависит дальнейшее развитие ситуации. Для того чтобы принять имущество, необходимо зафиксировать это желание в форме письменного документа. Если в нем будет зафиксировано, что имущество будет принято, если в его составе не будут долги наследодателя, то такую ситуацию можно считать принятием наследства под условием. А документ в форме письменного документа о принятии имущества по достижении назначенной возрастной планки или о желании только определенную долю имущества считается его принятием с оговоркой.

Таким образом, наследник, обдумывая ситуацию с имуществом и своими действиями с ним, не имеет права ставить никакие условия кому-либо. Соответственно, никто не обязан слушаться наследника или исполнять задачи, поставленные им. Похожим образом наследник не должен себя сковывать условиями, которые ставят перед ним другие лица. Наследник при выборе того, принимать ему наследство или нет, должен проявить свободную волю. Наследник при принятии наследства действует единолично, а нотариус и иные должностные лица должны принять его волеизъявление.

Этапы принятия наследства

Норма 1152 ГК России предусматривает, что наследство, которое принято, относится к наследнику с момента своего открытия. И это не зависит от того, когда наследник фактически принял имущество. Допускается ли принятие наследства под условием? Нет, не допускается. Известно, что условно способы принятия наследства можно поделить на два вида. Это формальный и неформальный вид. Первый способ принятия наследства предполагает прохождение определенных стадий:

  1. Гражданин наносит визит к нотариусу и подает ему заявление на то, чтобы принять наследство.
  2. Подача заявления о выдаче свидетельства.

Эти стадии логически следуют одна за другой и не могут быть заменены. Наследник передает заявление самостоятельно, но может и передать его через своего представителя. Последний работает по доверенности, в которую доверитель должен вписать полномочие на принятие наследственной массы.

Нотариус по территории открытия наследства принимает заявление. Все входящие документы подлежат регистрации в специальной книге нотариуса, которая учитывает все наследственные дела. При подаче заявления начинается вестись наследственное дело конкретного гражданина. На документе фиксируется дата его получения. Ее заверяет нотариус.

Явной предпосылкой к тому, чтобы стать обладателем свидетельства - документа на собственность, выступает заявление нотариуса. В пределах неформального метода принятии имущества гражданин производит действия, которые бесспорно свидетельствует о том, что он желает принять наследство и фактически принял его. При совершении этих действий не допускается принятие наследства под условием.

Список действий, свидетельствующих о фактическом принятии имущества от наследодателя, закреплен в ГК РФ. Но он не является исчерпывающим, что позволяет судам принимать во внимание и иные действия лиц, которые могут свидетельствовать об их желании стать наследниками.

Стоит отметить один нюанс: совершение обозначенных в норме 1153 ГК действий не всегда говорит о желании гражданина к принятию имущества, но устанавливается презумпция фактического принятия наследственной массы. Допускается ли принятие наследства с оговорками? В любом случае ответ будет отрицательным.



© 2024 solidar.ru -- Юридический портал. Только полезная и актуальная информация