Тема VII. Международное наследственное право. Наследственные права в международном частном праве Наследственное право мчп

Главная / Общество

Наследование осуществляется в пользу тех наследников, которых определил сам наследодатель или закон. При этом наследование рассматривается не только с точки зрения внутригосударственного процесса. Зачастую наследство, наследники и сам наследодатель находятся, и имеют отношение к разным странам. Именно поэтому, наследование – предмет, который регулируется и нормами международного частного права МЧП.

Различий в толковании понятия выморочного имущества в практике разных стран не так много. Практически везде выморочным признается имущество, которое никто не унаследовал. По распространенной практике МЧП оно переходит в государственную казну.

Однако подходы к основаниям отнесения такого имущества к государственной собственности различны:

  • на основании бесхозности. Ряд стран признает, что такое имущество, которое никто не принял в наследство, осталось бесхозным, поэтому государство считает правомерным причисление его в собственность. Это позволяет защитить его от разрушения и пополнить государственный бюджет. Примерами стран с таким подходом являются Австралия, США и многие другие;
  • на правах наследования. В ряде стран государство – наследник любого имущества, которое не приняли по праву наследования иные наследники. Примерами государств с таким подходом к наследованию выморочного имущества являются Швейцария, Испания.

Разница подходов к определению судьбы выморочного имущества понятна, так как оно соответствует правовой системе отдельно взятого государства. Однако общее в нем то, что выморочное имущество признается таковым абсолютным большинством государств и во всех случаях при отсутствии наследников его получает государство.

Наследование выморочного имущества в МЧП

Кроме теоретического значения в разнице подходов к выморочному имуществу, такое различие имеет и практическую важность. А именно:

  • выморочное имущество переходит в собственность страны, гражданство которой было у умершего наследодателя. Такая позиция присуща странам, принимающим выморочное имущество на правах наследования;
  • имущество переходит в собственность той страны, на территории которой оно располагается. Так как оно становится бесхозным, то государство забирает его в собственность.

Какая именно судьба ждет выморочное имущество, если гражданин одной страны оставил непринятое наследство в другой, зависит от наличия и содержания международных договоров между ними.

То есть, в собственность какого государства перейдет выморочное имущество зависит от того, какими международными документами руководствуются страны. Чаще всего в них содержатся положения:

  • движимое имущество, которым может являться, например, автомобиль, передается той стране, гражданином которой является умерший. Однако учитывается длительность проживания в этой стране и вообще последнее место жительства умершего. Если эти места не совпадают, то дело решается в зависимости от ситуации;
  • недвижимое – той, на чьей территории находится. Примерами недвижимого имущества являются: дом, квартира, гараж и т.д.

Процедура наследования выморочного имущества в МЧП предполагает работу множества органов и лиц. Определяющую роль играют суды государств, между которыми возникает вопрос выморочного имущества, дипломатические представительства и их сотрудники.

Сама процедура, кроме определения права страны, предполагает множество формальностей, которые возникают в процессе передачи имущество одного государства другому. Однако решение всех недоговоренностей, организационных моментов и самой процедуры передачи имущества имеет выработанный сценарий и достаточное количество случаев судебной практики.

Таким образом, выморочное имущество регулируется не только внутренними законами конкретной страны, но и нормами международного частного права. Здесь определяющую роль играют международные договора, заключенные между странами – участницами наследственного дела. Спор о принадлежности выморочного имущества тому или иному государства решается отдельно в каждом конкретном случае. В осуществлении наследственного процесса участвует большое количество сотрудников компетентных органов со стороны каждого государства.

  • Тема III. Коллизионная норма в мчп
  • 1. Понятие и структура коллизионной нормы
  • 2. Виды коллизионных норм
  • 3. Основные формулы прикрепления
  • III. Закон места совершения акта (lex loci actus).
  • Тема IV. Специальные вопросы применения коллизионных норм
  • 2. Вопросы и проблемы выбора правовой системы
  • 3. Вопросы и проблемы применения иностранного права
  • Применение императивных норм
  • Правила толкования норм иностранного права
  • Тема V. Субъекты международного частного права
  • 3.Государственно-подобные образования (квазигосу­дарства).
  • 2. Иностранные физические лица как субъекты международного частного права
  • Право, подлежащее применению при определении гражданской правоспособности физического лица
  • Право, подлежащее применению при определении гражданской дееспособности физического лица
  • Право, подлежащее применению при определении прав физического лица на имя
  • Право, подлежащее применению при признании физического лица безвестно отсутствующим и при объявлении физического лица умершим
  • Право, подлежащее применению при определении возможности физического лица заниматься предпринимательской деятельностью
  • 4. Правовое положение юридических лиц в мчп
  • 5. Правовое положение иностранных юридических лиц в России
  • Личный закон иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву
  • 4. Государство как субъект мчп
  • Тема VI. Право собственности в мчп
  • 1. Общие вопросы права собственности в мчп
  • 2. Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав
  • 2. Принадлежность имущества к недвижимым или движимым вещам определяется по праву страны, где это имущество находится".
  • II. Другая группа коллизионных норм в области вещных прав содержится в ст. 1206 гк рф.
  • «Вещь в пути»
  • 3. Проблемы национализации имущества
  • 4. Приобретение иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами прав собственности и иных вещных прав в России
  • 5. Правовое положение собственности Российской Федерации и российских организаций за рубежом
  • 6. Правовой режим иностранных инвестиций
  • 7. Защита культурных ценностей и права собственности на них
  • Тема VII. Внешнеэкономические сделки
  • 2. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок
  • Автономия воли (lex voluntatis)
  • Закон наиболее тесной связи
  • 3. Форма внешнеэкономических сделок
  • Раздел VI гк не предусматривает возможности выбора сторонами договора права, применимого к форме сделки.
  • Тема VIII. Внедоговорные обязательства в международном частном праве
  • 1. Деликтные обязательства в мчп
  • 2. Кондикционные обязательства в мчп
  • Тема IX. Брачно-семейные отношения в мчп
  • Понятие семейных отношений с иностранным элементом и пути их правового регулирования
  • 2. Коллизионные вопросы заключения брака в рф
  • Недействительность брака.
  • 3. Правоотношения между супругами. Расторжение брака.
  • 4. Правоотношения между родителями и детьми. Установление и оспаривание отцовства (материнства). Усыновление.
  • Тема X. Трудовые отношения в мчп
  • 1. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений
  • 2. Международно-правовое регулирование условий труда иностранцев
  • 3. Трудовые права иностранцев в Российской Федерации
  • 4. Трудовые права российских граждан за рубежом
  • Тема VII. Международное наследственное право
  • Коллизионные вопросы наследования
  • 2. Международно-правовое регулирование наследственных отношений
  • 3. Выморочное имущество
  • 4. Наследственные права российских граждан за границей
  • Тема VIII. Право интеллектуальной собственности в мчп
  • Общие положения права интеллектуальной собственности
  • 2. Регулирование прав на результаты интеллектуальной деятельности по Российскому законодательству
  • Исключительное право на фирменное наименование
  • Исключительное право на товарный знак
  • Исключительное право использования наименования места происхождения товара
  • 3.Международно-правовое регулирование авторских прав
  • 4. Международно-правовое регулирование смежных прав
  • 5. Международно-правовое регулирование промышленной собственности
  • Тема IX. Международный гражданский процесс
  • 1. Понятие международного гражданского процесса. Определение подсудности дел с участием иностранных лиц
  • 2. Процессуальное положение субъектов международного частного права в суде
  • 3.Судебные поручения иностранным судам и исполнение решений иностранных судов
  • 4. Совершение нотариальных действий, осложненных иностранным элементом
  • Тема VII. Международное наследственное право

    1. Коллизионные вопросы наследования

    Международное наследственное право, характеризуется наличием иностранного элемента в наследственных отношениях. Иностранный элемент в наследственных отношениях проявляется в том, что: наследодатель, все наследники или некоторые из них могут быть гражданами различных государств, проживать в разных странах; наследуемое имущество может находиться в разных государствах; завещание может быть составлено за границей и т.п.

    Появление международного элемента в наследственных отно­шениях объективно порождает основу для формирования трех групп коллизионных ситуаций . Коллизии возникают, например, в процессе наследования по закону , либо при осуществлении на­следования по завещанию , либо в силу тех различий, которые проявляются в сфере наследования движимого и недвижимого имущества.

    Указанные вопросы решаются на основе статута наследования. Под статутом наследования обычно понимается определяемое на основании коллизионной нормы право (закон страны), которое подлежит применению ко всей совокупности наследственных отношений, осложненных иностранным элементом, или, по крайней мере, к основной их части

    При наследовании по закону в международной практике как правило используется два коллизионных принципа: «закон последнего места жительства наследодателя », «закон гражданства наследодателя ».

    Ключевой формой распо­ряжения имущественными правами остается институт завещания. Наследодатель посредством составления завещания может определить юридическую судьбу своего имущества. Однако при этом возникают вопросы обязательной доли в наследстве, за­щиты прав пережившего супруга и т. п. Все эти вопросы определяются на основе наследственного статута. В соответствии с наследственным статутом определяется завещательная дееспособность.

    В сущности, выбор компетентного правопорядка при наследовании по завещанию уже предопределен пе­речнем тех коллизионных принципов, согласно которым регла­ментируются наследственные отношения в целом. Отметим здесь прежде всего право той страны, в пределах которой наследодатель обрел последнее место жительства на момент составления завеща­ния , а также правопорядок государства, гражданином которого наследодатель является .

    Обращение к закону гражданства предусматривает различные варианты ответа на вопрос, когда осуществляется привязка на­следственных правоотношений к этому закону (в момент кончи­ны наследодателя или в период составления завещания ). Привер­женность первому варианту демонстрирует Кодекс международно­го частного права Туниса, вступивший в силу 1 марта 1999 г. Законодательство Испании, напротив, сохраняет возможность вы­бора права той страны, гражданством которой наследодатель об­ладал в момент составления завещания.

    Любое завещательное распоряжение , если оно составлено дее­способным лицом и приобрело необходимую юридическую силу, должно отвечать ряду признаков. Основополагающей в этом пла­не является форма завещания . Проблема установления права, подлежащего применению в отношении формы завещания, отли­чается известной сложностью. С одной стороны, действует общее правило , в соответствии с которым статут, применимый к насле­дованию, в целом определяет и форму завещательного распоря­жения. Вместе с тем завещание представляет собой особый вид односторонней гражданско-правовой сделки. Поэтому обращение к другому коллизионному принципу (закон той страны, где заве­щание было подписано ) является вполне обоснованным. Эта кол­лизионная привязка известна судебной практике Великобритании, законодательной практике Литвы.

    Третья группа коллизионных ситуаций связана с правовым режимом наследования движимого и недвижимого имущества. В международной практике объективно сло­жились различные способы разрешения возникающих при этом коллизионных ситуаций. Так, можно не разделять наследственную массу на движимое и недвижимое имущество и руководствоваться коллизионной привязкой, общей для всех видов вещей. В Ита­лии, например, это закон места пребывания наследодателя.

    Вместе с тем возможен и иной вариант, когда классификация наследственного имущества на движимое и недвижимое все-таки производится. В таком случае формируются условия для возник­новения явления, которое нередко называют «расщеплением ста­тута наследования». Речь идет не о «расщеплении» коллизионной привязки (см. выше лекцию о расщеплении объема коллизионной привязки), а о различиях в коллизионно-правовом регулировании отношений по наследованию двух категорий объектов -движимых и недвижимых вещей и о дифференциации соответствующих правовых режимов для них.

    Подобная дифференциация осуществляется на основе двух разных самостоятельных коллизионных привязок: одна (примени­тельно к движимым вещам) прикрепляет наследственное отноше­ние к закону домицилия наследодателя , вторая (если имеет место наследование недвижимого имущества) -к закону места нахожде­ния вещи.

    Основным источником регулирования в этой сфере международного частного права в современных условиях является внутреннее законодательство государств. В России - это положения разд. VI части третьей ГК РФ (ст. 1224).

    В отношениях России со странами СНГ основную роль в этой области призваны играть двусторонние договоры о правовой помощи (с Азербайджаном, Грузией, Молдавией, Киргизией), а также консульские конвенции с этими странами. Подробные правила по вопросам наследования содержатся в Минской конвенции 1993 г. (ст. 44 - 50) и в Кишиневской конвенции 2002 г. (ст. 47 - 53).

    В отношении наследования для иностранных граждан установлен национальный режим.

    С принятием части третьей Гражданского кодекса Россия попала в категорию тех государств, которые используют несколько критериев подчинения отношений по наследованию своему законодательству. С татут наследования определен ст. 1224 ГК РФ. Приведем п. 1 ст. 1224:

    "1. Отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства , если иное не предусмотрено настоящей статьей.

    Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество , а наследование недвижимого имущества , которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, - по российскому праву".

    Т.о. российское право исходит из двух статутов наследования :

    1) к наследованию движимого имущества должно применяться право последнего места жительства наследодателя . Обращение к тер­мину «последнее» в ст. 1224 ГК РФ по отношению к приведенно­му коллизионному принципу дает основания полагать, что речь идет о «домициле» на момент смерти.

    Критерий «последнее место жительства», очевидно, обозначает не просто пребывание лица, а нахождение его в конкретном месте (государстве) в течение довольно длительного временного интерва­ла. Именно нахождение, воспринимаемое как «проживание», и не­обходимо для возникновения соответствующей правовой связи на­следодателя с данным государством для прикрепления возникших наследственных отношений к соответствующему правопорядку. Раздел V части третьей ГК РФ, посвященный наследственному праву, устанавливает определенное изъятие из принципа применения к наследственным отношениям права места жительства наследодателя. Согласно ст. 1115, если постоянное место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории России , неизвестно или находится за пределами России, местом открытия наследства в России признается место нахождения такого имущества.

    2) к наследованию недвижимого имущества применяется право страны места нахождения этого имущества (lex rei sitae). Эти коллизионные нормы носят двусторонний характер. Аналогичная коллизионная норма содержится в соглашениях между Россией и Литвой, Россией и Молдовой, Россией и Польшей, Россией и Кубой, а также в многосторонней Минской конвенции стран СНГ о взаимном оказании правовой помощи от 22 января 1993 г.

    В отношении недвижимого имущества, внесенного в государственный реестр (воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты) в Российской Федерации, установлена односторонняя коллизионная норма, поскольку в ней содержится отсылка к российскому праву.

    Рассмотренные выше коллизионные принципы, показывают изменение общего подхода к регламентации наследст­венных отношений: отказ от генеральной коллизионной привязки к личному закону наследодателя, применяемой ко всей наследствен­ной массе прежним законодательством. Предусмотрена возможность раз­дельного регулированию наследования движимых и недвижимых объектов. В подобных обстоятельствах наследственное правопреемст­во отдельных категорий имущества вполне может подчиняться раз­личным правопорядкам - как отечественному, так и иностранному либо правопорядкам двух разных государств.

    В Российской Федерации законодательство по существу вос­производит общепринятую формулу о том, что завещание должно быть совершено лицом, обладающим дееспособностью в полном объеме (ст. 1118 ГК РФ). Природа завещательной дееспособности отличается известной двойственностью. С одной стороны, спо­собность лица к составлению завещания представляет собой одно из проявлений его общей гражданской дееспособности и входит в содержание личного статуса. В то же время в практическом плане она проявляется лишь тогда, когда рассматривается как предпосылка действительности наследственных правоотношений. Разрешая возникшую коллизию, законодатель предусматривает отдельную коллизионную норму применительно к завещательной дееспособности и предпочитает согласовывать способность инди­вида к составлению завещания с требованиями того государства, где он проживал в момент его составления (п. 2 ст. 1224 ГК РФ):

    Отдельная норма установлена и в отношении формы завеща­тельного распоряжения. Как указывает действующее законодатель­ство Российской Федерации, форма завещания также определяется в соответствии с законодательством той страны, где проживает на­следодатель в момент составления распоряжения на случай смерти.

    В России в соответствии со ст. 1124 ГК РФ последняя воля инди­вида должна быть представлена в письменной форме вне зависи­мости от того, в каких обстоятельствах она совершается и какого имущества касается. Исключения из этого правила строго регла­ментированы законодателем (ст. 1129 ГК РФ). В виде общеобязательной нормы закон предусматривает, что за­вещателю следует удостоверить свое распоряжение.

    Согласно действующему законодательству завещание не может быть признано недействительным в силу несоблюдения формы , если она удовлетворяет требованиям права места состав­ления, акта отмены либо общим требованиям российского права. Таким образом, коллизионные принципы ст. 1224 ГК РФ призна­ют, что завещатель обладает относительной свободой выбора пра­ва, подлежащего применению к форме завещания или акта его отмены. Множественность коллизионных привязок создает свое­образные «цепочки» коллизионных норм в качестве гибких инст­рументов регламентации наследственных отношений.

    "Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого завещания или акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы , если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта его отмены либо требованиям российского права".

    Из этого следует ряд практически важных выводов, которые состоят в том, что для определения завещательной дееспособности гражданина не имеют значения такие обстоятельства, как то, что:

    Завещание совершено не в той стране, где завещатель имел в это время место жительства , а в стране его временного пребывания или даже вне территории какого-либо государства (например, на морском судне во время плавания в открытом море);

    Право страны места жительства завещателя в момент составления завещания может не совпадать с его личным законом в этот момент ;

    - отношения по наследованию завещанного имущества могут определяться правом иного государства , чем то, которым в соответствии с п. 2 ст. 1224 определяется завещательная дееспособность этого лица (если место его жительства в момент составления завещания не совпадает с его последним местом жительства или с местом нахождения принадлежавшей ему недвижимости ).

    Следует отметить, что в договорах о правовой помощи , действующих в настоящее время для России, могут закрепляться иные коллизионные принципы , чем рассмотренные. Так, в договорах о правовой помощи с КНДР (1957), Румынией (1958), Венгрией (1958), Югославией (сохраняет свою силу также в отношении Словении и Македонии, 1962), Болгарией (1975), Польшей (1996), Вьетнамом (1998), Кубой (2000) в качестве общей коллизионной привязки указан закон гражданства наследодателя на момент его смерти (для решения вопросов наследования движимых вещей).

    Наследственные отношения представляют собой ту область общественной жизни, в рамках которой возникает значительная масса проблем юридического характера. В современных условиях с учетом интенсификации миграции населения, расширения сферы разнообразных международных обменов объективно усиливается необходимость правовой регламентации наследования средствами международного частного права.

    В частности, в материалах сравнительного исследования наследственного права в странах ЕС, опубликованных Немецким институтом нотариата в 2002 г., отмечается возрастание актуальности проблем международного наследования, что обусловлено рядом обстоятельств: в некоторых странах Союза проживает значительное число лиц - граждан других стран Союза (например, в Германии это 1,8 миллиона человек, а в Люксембурге граждане иных стран ЕС составляют около 20 процентов населения); многие граждане стран, входящих в ЕС, имеют банковские счета или недвижимую собственность в других государствах (по данным немецких банков, более 1 миллиона немцев владеют за границей недвижимостью) и т.д.

    Отношения по наследованию для целей их правового упорядочения по преимуществу подвергаются воздействию внутренних, национальных правовых норм, отражающих специфику социальной, экономической и правовой системы данной страны. Закономерным явлением вследствие этого выступают многочисленные и разнообразные коллизии в случае, когда переход имущества по наследству связан с несколькими (двумя и более) национальными правопорядками. Следовательно, в качестве основного средства в упомянутом юридическом инструментарии, на который, в наибольшей степени, ложится «нагрузка» по регулированию наследственных отношений международного характера, будут служить соответствующие нормативные предписания - коллизионные нормы.

    Коллизионные нормы применяются в тех случаях, когда речь идет о регулировании отношений, возникающих в сфере международного хозяйственного оборота в широком смысле слова, и именно в условиях, когда на регламентацию конкретного общественного отношения претендуют два или более правопорядков различных. Коллизионная норма по своей сущности представляет собой отсылочную норму, с помощью которой возможно определить право, которое выступает компетентным правопорядком применительно к данному конкретному отношению и содержит необходимые ответы на вопросы, касающиеся его существа. Коллизионная норма, таким образом, сама по себе не регулирует отношение как таковое, а действует в сочетании с материально-правовой нормой соответствующей правовой системы (национального права определенного государства либо международного договора).

    Коллизии законодательства в сфере наследственного права возникают тогда, когда отдельные вопросы наследования получают неодинаковое закрепление в праве различных стран. Такие коллизии возникают и в области наследственного права. Например, коллизии в процессе наследования по закону.

    Другая серия коллизионных вопросов обусловлена осуществлением наследования по завещанию (речь идет о вопросах завещательной дееспособности и неадекватной регламентации признания завещания действительным по форме и по содержанию).

    К третьей группе относятся коллизионные ситуации, обязанные своим появлением различиям, которые существуют в сфере внутригосударственного правового регулирования наследования движимого и недвижимого имущества.

    При наследовании по закону необходимо найти такой правопорядок, который определил бы перечень предполагаемых обязательных наследников и установил очередность их призвания к наследству. Выбор основан:

    1) на принципе гражданства наследодателя

    2) на принципе домицилия (места постоянного проживания) наследодателя.

    Критерий «закон последнего места жительства наследодателя» характерен для законодательства Перу: место нахождения имуществ не имеет значения для целей наследования, а процесс наследственного правопреемства будет осуществляться согласно закону той страны, на территории которой наследодатель имел последнее место жительства.

    Также, для законодательства Великобритании и Франции характерно, что отношения по наследованию подчиняются закону места последнего места проживания наследодателя. «Закон последнего места жительство наследодателя» также известен английской судебной практике, США, Швейцарии (Аргентина, Дания, Исландия, Колумбия, Норвегия, Чили).

    Другие страны в качестве универсального коллизионного принципа обращаются к «закону гражданства наследодателя». Эта формула применятся вне зависимости от характера имущества и от того, в какой стране оно находится. Но применение этого принципа нельзя назвать полностью беспроблемным. Неясно, законодательство какой страны будет применяться в случае, если у наследодателя несколько гражданств либо он является лицом без гражданства. Это вынуждает стран создавать коллизионные конструкции, например, в Японии, если лицо является бипатридом или апатридом, то применяется правопорядок государства, где лицо имеет обычное место жительства (Австрия, Албания, Ватикан, Германия, Египет, Иран, Греция, Италия, Испания, Португалия).

    Передача наследуемого имущества от наследодателя к наследникам по закону представляет собой достаточно значимую стадию наследования. Однако ключевой формой распоряжения имущественными правами остается институт завещания. Наследодатель посредством составления завещания может определить юридическую судьбу своего имущества. Однако при этом возникают вопросы обязательной доли, защиты прав пережившего супруга и т.п. Естественно, государство заинтересовано в выборе наиболее удобных форм правового регулирования в виде единообразных коллизионных начал, которые позволили бы установить, обладал ли индивид самой возможностью выразить свою последнюю волю, отдавал ли он себе отчет в своих действиях, отвечал ли за свои поступки, словом, определить его завещательную дееспособность. Здесь, применяются те же вышеуказанные принципы. Учитывается прежде всего право той страны, где наследодатель обрел последнее место жительства на момент составления завещания, а также право государства, гражданином которого наследодатель является.

    Законодательства государств не могут не придавать большого значения самой форме завещания или его содержанию. Это продиктовано необходимостью обеспечить соответствие между выраженным в завещании предварительном волеизъявлении и последней волей наследодателя. Форма завещания могла бы устанавливаться в соответствии с нормами того закона, который регламентирует наследственные правоотношения в целом. Однако в условиях международно-правовых вопросов наследования применение именно этого закона не всегда возможно. Выбор права, подлежащего применению, применяется, исходя из коллизионного принципа: закона места совершения акта. Однако обращение к такому принципу возможно лишь в том случае, когда в законодательстве одного государства содержится материально-правовая норма, признающая действительным завещание, которое составлено по законодательству другого государства. Так ГК РФ гласит, что завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие не соблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта его отмены либо требованиям российского законодательства.

    Анализ российского законодательства показывает, что при определении формы завещания закон места постоянного проживания является основной коллизионной привязкой, а остальные коллизионные принципы относятся к числу дополнительных, применяемых в силу сложившейся необходимости.

    Юристы Германии длительное время исследовали проблему выбора права, которым следует руководствоваться завещателю, и пытались определить, должно ли наследственное право быть принудительным, или ему следует подчиняться усмотрению завещателя. С сентября 1986 г. вступил в силу Закон «О международном частном праве», который положил конец существовавшим разногласиям. Теперь при определении права, применяемого в процессе наследования по завещанию, следует руководствоваться законом гражданства наследодателя. Таким образом, если то или иное лицо получило гражданство ФРГ, то завещание подчиняется законодательству ФРГ.

    Законодательство Швейцарии исходит из того, что к наследованию должно применяться право того государства, где лицо обрело последнее место жительства. Таким образом, если иностранец, проживающий на территории Швейцарии, намерен составить завещание, то оно должно быть выполнено в соответствии с требованиями швейцарского законодательства.

    Определение действительности завещания по содержанию осуществляется в соответствии с теми же коллизионными привязками, которые устанавливают порядок применения права.

    В России принята раздельная система определения наследственного закона: наследование движимого имущества регулируется правом страны по месту последнего жительства наследодателя, а наследование недвижимости - правом страны по месту ее нахождения. В отсутствие международного договора, которым предусмотрено иное, данная коллизионная норма применяется к наследованию как по закону, так и по завещанию.

    В силу различий используемых в разных странах коллизионных привязок при определении применимого к международному наследованию права нередко возникает проблема обратной отсылки, как негативной, так и позитивной. Например, ч. 1 ст. 90 Федерального закона Швейцарской конфедерации от 18 декабря 1987 г. о международном частном праве Швейцарии предусматривает, что наследование после лица, постоянно проживавшего в Швейцарии, подчиняется швейцарскому праву. При этом местонахождение и вид имущества значения не имеют. В то же время российская коллизионная норма (абз. 2 п. 1 ст. 1224 ГК РФ) подчиняет наследование недвижимого имущества, находящегося на российской территории, нормам российского наследственного права.

    Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

    Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

    Размещено на http://www.allbest.ru

    Введение

    Наследование имущества, прав собственности является одним из наиболее важных и сложных явлений в современном праве. Именно поэтому в большинстве стран мира наследованию посвящена отдельная глава в Гражданском кодексе или его аналоге.

    Правила, условия и правомерность получения наследства во многом способствуют упрощению споров наследников в процессе вступления в права наследования. Ведь нередко вокруг раздела среди наследующими разгораются нешуточные споры, особенно когда дело доходит до раздела недвижимого имущества. Избежать такого рода конфликтов возможно при знании и соблюдении международных норм наследственного права.

    Важность наследования в международном праве заключается, прежде всего, в уверенности граждан государства в законном разделе его имущества после смерти. Это косвенно стимулирует граждан на накопление материальных благ, ведь они уверены, что нажитое перейдет к их близким людям согласно их воле.

    Но, в некоторых случаях, если это предусмотрено нормами законодательства государства, имущество наследодателя может перейти в собственность лиц, к которым наследодатель не был расположен.

    Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы, как самого наследодателя и его наследников, так и всех лиц, для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия. Согласно всему сказанному тема, рассмотренная в представленной работе, является очень актуальной.

    Ведь именно поэтому, в целях создания эффективной системы гражданско-правового регулирования сроков возникновения, осуществления и прекращения субъективных наследственных прав необходим тщательный анализ различной юридической силы правовых актов, который позволит выявить особенности гражданско-правового регулирования сроков в наследственном праве.

    Исходя из обоснованной выше актуальности темы данной курсовой работы, была сформулирована цель исследования, которая заключается в исследовании теоретических и практических аспектов наследования в современном международном частном праве.

    В соответствии с поставленной целью, в данной работе были поставлены следующие задачи, решение которых запланировано в процессе проведения исследования по теме:

    1. исследовать основные аспекты наследования в международном праве;

    2. изучить наследственные права иностранных граждан на территории Российской Федерации;

    3. рассмотреть наследственные права российских граждан а зарубежных странах;

    4. выявить сроки наследования;

    5. сделать выводы.

    В качестве объекта исследования данной работы был выбран процесс наследования с точки зрения современного международного права.

    Предметом исследования данной работы выступают практические основы наследования в соответствии с нормами современного международного права.

    1. Теоретические основы наследования в международном праве

    1.1 Понятие и сущность наследования

    Наследование - это переход имущества (имеется в виду наследство) и соответствующих имущественных прав от умершего гражданина (наследодателя) к его наследователям (наследникам). Именно эти условия несут основополагающую важность при переходе в порядке правопреемства не только собственности на вещные права, но и авторские, патентные и прочие особые права собственности. В действующем законодательстве РФ и ряда зарубежных стран наследственному праву в последнее время стало, уделяется значительно больше внимания, нежели раньше. Так, в соответствии со ст. 35 Конституции РФ - «Право частной собственности охраняется законом, каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Право наследования гарантируется». Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, ст. 35.

    Таким образом, право на наследование в Российской Федерации (как и большинстве зарубежных странах) причислено к ряду конституционных прав гражданина государства. Причем, оно означает не только право гражданина быть призванным к наследованию и его права в случае принятия наследства, но и право гражданина в пределах, определенных законодательством, распоряжаться принадлежащей ему собственностью на случай смерти. Наследование, по сути, это одна из сторон права собственности, так как представляет собой отношение с экономическим содержанием Различие в том, что категория собственности указывает на принадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования - на его принадлежность в будущем, после смерти нынешнего собственника. Под наследственными правоотношениями (или наследованием) - разумеется переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, определённом действующим гражданским законодательством.

    Имущественные и некоторые личные неимущественные права, появляющиеся или возникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не кончаются и с его смертью. Они переходят на новое лицо, и, чаще всего, в том же объеме и качестве, в каком они появились или должны были появиться у умершего лица. То есть наследник занимает в юридических отношениях умершего лица такое положение, которое отвечает положению умершего лица, как бы замещая его. При этом все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как правило, сразу полностью, всей своей совокупностью и целостностью, что в юридической литературе принято считать общим или универсальным правопреемством.

    Универсальное правопреемство одно из важнейших принципов наследственного права любого государства. В соответствии с п. 1 ст. 1110 Гражданского кодекса РФ - при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде, как неделимое целое и одномоментно, если из правил, принятых законом России не вытекает другое. Это значит, что:

    К наследникам переходят все принадлежавшие умершему собственнику права и обязанности, исключая только те из них, переход которых по наследству не разрешается по прямому указанию закона или переход которых неосуществим в силу их юридической сути;

    В порядке наследственного правопреемства передаются права и обязанности совместно со способами их обеспечения и наложенными обременениями;

    Переход прав и обязанностей наследодателя к принявшим наследство лицам выполняется в момент совершения наследником действий, обращённых на принятие наследства, такой наследник считается принявшим все наследственное имущество, где бы оно ни находилось.

    Специфической чертой этого перехода прав собственности является и то, что передача прав и обязанностей совершается прямо, то есть наследство переходит к наследующему непосредственно от источника наследства, и ни коим образом от других лиц. Следовательно, наследственное право в объективном смысле - это совокупность норм, регулирующих отношения по передаче имущественных прав и обязанностей, личных неимущественных прав умершего к другим лицам, в данном случае, наследственное право - это институт гражданского права с характерными принципами. Наследственное право (право наследования) в субъективном смысле - это право призванного к наследованию лица на принятие наследства.

    Сейчас применяются два варианта наследования: по закону и по завещанию. Довольно долго в России (в отличие от зарубежных государств) наследование по завещанию реализовывалось не так часто, как наследование по закону. Этому был ряд причин. Прежде всего, неширок был круг наследуемых объектов, невелика наследственная масса. Другими словами, определенной ограниченностью объектов права личной собственности граждан, которые могли переходить по наследству. Учитывая тенденции развития имущественных отношений, в соответствии с которыми учитываются возможности увеличения имущества в частной собственности граждан, поставлено на первое место в законе наследование по завещанию. В настоящее время в России наследование исполняется по завещанию и по закону. Разумеется, это само по себе не представляется решающим фактором умножения имущества, которое может передаваться по наследству, но это обстоятельство отображает тенденцию развития наследственного права и права собственности в целом.

    В состав наследства, в соответствии сост. 1112 Гражданского кодекса РФ, входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, любое имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, связанные непосредственно с личностью наследодателя (как: право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина), и права и обязанности, переход которых в порядке наследования запрещается по закону. Кроме того, не входят в наследство личные неимущественные права и другие различные нематериальные блага.

    Открытие наследства - это момент наступления юридических фактов, с которыми законодательство государства связывает возникновение права наследования. Таким образом, в соответствии со ст. 1113 Гражданского кодекса РФ наследство открывается со смертью гражданина, при этом, признание судом гражданина умершим повлечет за собой те же правовые последствия, что и его смерть. Моментом (днем) открытия наследства, признается день смерти наследодателя, при объявлении его умершим - день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели - день смерти, указанный в решении суда. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, при этом тогда к наследованию призываются наследники каждого из них.

    При возникновении и реализации наследственных правоотношений большое практическое значение имеет понятие «места открытия наследства». Вопрос о месте открытия наследства представляется важным, потому что все вопросы, связанные с осуществлением права наследования, будут решаться по закону страны, на территории которой открылось наследство. Кроме того, именно по месту открытия наследства наследники должны подать заявление в нотариальную контору о принятии наследства или отказе от него. Согласно ст. 1115 Гражданского кодекса РФ, местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, имевшего имущество на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ будет признано местонахождения данного наследственного имущества. Если наследственное имущество находится в разных местах, то местом открытия наследства будет местонахождение входящих в его состав недвижимости или самой ценной его части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его самой ценной части. Ценность наследуемого имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

    1.2 Классификация форм наследования

    Гражданское законодательство предусматривает две формы наследования - это наследование по завещанию и наследование по закону.

    Наследование по завещанию - вид наследования, который основан на принципе свободы завещания, то есть на праве завещающего передать свое имущество любому лицу, ровно физическому или юридическому, государству или какому-либо муниципальному образованию, после собственной смерти. Вследствие этого решающее значение для установления возможного круга наследников, в том числе тех, к кому переходит право подачи заявок на выдачу охранных документов на объекты промышленной собственности, на продажу лицензий, получение лицензионного вознаграждения имеет форма завещания.

    Завещание в гражданском законодательстве считается односторонней сделкой, так как наследователь в соответствующей для этого форме, выражает свою последнюю волю.

    При этом существует ряд обязательных требований к виду завещания:

    1. оно должно быть составлено письменно с указанием места, времени его составления;

    2. должно быть собственноручно подписано завещателем и нотариально заверено.

    Но, на практике возможны случаи, при которых наследодатель не имеет возможности нотариально заверить завещание, и даже подписать его собственноручно.

    В таких случаях законом предусмотрены формы завещания, которые приравнены к нотариально заверенным. Также законодатель разрешена подпись завещания других лицом с разрешения и просьбы завещателя.

    К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются завещания граждан, находящихся на лечении в больницах, стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях; граждан, находящихся в долгосрочном плавании на морских судах или в разведывательных, арктических и прочих экспедициях, завещания военнослужащих и лиц, находящихся в местах заключения. Завещания этих и некоторых других категорий граждан считаются нотариально удостоверенным завещаниям, если они удостоверены высшим руководящим составом того места, где завещатель находиться на момент составления завещания.

    Если завещатель, в силу физических недостатков, вследствие болезни или по иным причинам не может собственноручно поставить подпись под завещанием, оно по его личной просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса либо иного уполномоченного должностного лица другим лицом с перечисление всех причин, в силу которых завещатель не подписал завещание собственноручно.

    Таковы общие правила о форме завещания. К этому следует добавить, что завещатель вправе в любое время изменить или отменить сделанное им завещание, составить новое завещание. Он вправе также поручить исполнение завещания лицу, являющемуся или даже не являющемуся наследником по завещанию, указав его в завещании - такое лицо называется исполнителем завещания. Исполнитель должен дать свое согласие путем совершения надписи на самом завещании либо в заявлении, приложенном к завещанию.

    При наследовании по завещанию важное практическое значение имеет также вопрос о праве на обязательную долю в наследстве. Из вышеуказанного принципа свободы завещания следует, что наследодатель может завещать свое имущество по своему личному усмотрению любому субъекту права. Более того, завещатель может в своем завещании лишить права наследования одного, нескольких или даже всех наследников по закону. Однако для того, чтобы не поставить в тяжелое материальное положение определенные категории лиц, которые были связаны с наследодателем при его жизни, законодательство Российской Федерации (и многих зарубежных стран) предусматривают право этих лиц на определенную долю наследства. Обычно такое право имеют нетрудоспособные и несовершеннолетние наследники первой очереди по закону, а также иждивенцы умершего. Все они наследуют, независимо от содержания составленного завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, такая доля называется обязательной долей. Важно отметить, что при определении размера обязательной доли учитывается и стоимость имущества умершего наследодателя, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.

    Еще одной формой наследования, принятой в международном частном праве, является наследование по закону.

    Наследование по закону можно определить как наследование на тех условиях и в законодательно установленном порядке, которые указаны в законодательстве и не были изменены наследодателем. При наследовании по закону воля наследодателя в разделении наследства между наследниками не учитывается, а права и обязанности наследодателя передаются к перечисленным в законе наследникам в соответствии с определённой законом очередностью. Наследование по закону применяется тогда, когда:

    1) наследодатель не оставил после себя завещания;

    2) завещана только часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей, и потому другая часть перейдет наследникам по закону;

    3) завещание признано недействительным целиком или в частично (в таком случае наследование по закону затронет только ту часть имущества, к которой относится недействительная часть завещания);

    4) наследник по завещанию отказался принять наследство;

    5) наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого назначенного наследника.

    Для получения наследства при наследовании по закону наследник должен принять это наследство. Такое право возникает со дня открытия наследства. Принятие наследства наследниками является обязательной процедурой для получения ими соответствующих прав и обязанностей. Принятие наследства - это волевое действие. Оно выражает полное согласие наследника принять принадлежащие наследодателю имущественные и неимущественные права и представляет собой одностороннюю сделку. Другими словами, без согласия наследника и вопреки его воле его нельзя считать принявшим наследство. Гражданин должен изъявить желание принять наследство.

    Как и любая сделка, принятие наследства должно отвечать требованиям законодательства. Только в таком случае возможен переход прав на имущество к наследникам. Для совершения наследником действий, подтверждающих принятие наследства, требуется наличие у него дееспособности. Действия по принятию наследства могут быть совершены только дееспособным лицом лично или по доверенности через его представителя. Если наследник является недееспособным из-за душевной болезни или слабоумия, то от его имени волю на принятие наследства выражает опекун, его законный представитель. Если же наследником является лицо в возрасте до 14 лет, то волю от его имени выражают родители, усыновители. Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет могут принять наследство только с согласия своих родителей, усыновителей или попечителей, лица признанные ограниченно дееспособными, - только с согласия попечителей.

    Решение о принятии наследства наследником должно быть принято самостоятельно, без постороннего влияния. При принятии наследства, кроме того, недопустимы какие-либо условия и оговорки.

    Законодательством Российской Федерации (и большинства зарубежных стран) определено, что принятие части наследства означает принятие всего наследства, положенного наследнику, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Если наследник использует оставшееся после смерти наследодателя имущество, то он считается принявшим и другое наследственное имущество, и имущество, которое может обнаружиться впоследствии. Акт принятия наследства имеет обратную силу: принятое имущество считается принадлежащим наследнику не со дня принятия, а со дня открытия наследства. В этот момент определяется состав наследственного имущества.

    Если со времени открытия наследства и вступления его в силу имущество принесло доходы, то и эти доходы также переходят в распоряжение наследника. Если после открытия наследства какое-либо имущество незаконно окажется во владении третьих лиц, наследователь, получивший наследство, имеет право на законное и немедленное возвращение утраченного имущества. Наследство считается принадлежащим наследователю с момента его открытия наследства, вне зависимости от момента государственной регистрации права наследника на это наследуемое имущество, если это право подлежит обязательной регистрации.

    Все процедуры, связанные с принятием наследства, должны быть произведены в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Само принятие наследства можно осуществить двумя способами:

    1) через подачу заявления о принятии наследства в соответствующее государственное нотариальное учреждение по месту открытия наследства;

    2) через фактическое вступление во владение или управление унаследованным имуществом.

    Для доказательства права на принятое наследство нотариус либо иное лицо, которое имеет право совершать соответствующие нотариальные процедуры, по месту открытия наследства выдает по заявлению наследователей документ, свидетельствующий о праве на наследство. Это свидетельство выдается наследникам на все наследственное имущество, и на его часть, то есть, может быть выдано или всем наследникам вместе, или каждому в отдельности.

    Наследование по закону для получения наследства предусматривает призыв лиц, строго указанных в соответствующих нормативно-правовых актах. Круг таких лиц и очередность их призвания к наследству определятся степенью родства наследодателю и другими обстоятельствами. Действующим гражданским законодательством Российской Федерации рассматриваются наследники трех и последующих очередей, к которым относят родственников четвертой, пятой и шестой степени родства. Степень родства в таких случаях определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга, при этом рождение самого наследодателя в это число не входит.

    Неизменное условие - наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предыдущих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, или никто из них не имеет права наследовать. Или все они отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), или лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), или никто из них не принял наследства, или они отказались от наследства. В этом случае, наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (ст. 1146 ГК РФ).

    В соответствии с положениями законодательства в Российской Федерации, очередность наследников по закону выглядит таким образом:

    1. наследники первой очереди (ст. 1142 ГК РФ) - наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления;

    2. наследники второй очереди (ст. 1143 ГК РФ) - наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления;

    3. наследники третьей очереди (ст. 1144 ГК РФ) - наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления;

    4. наследники последующих очередей (ст. 1145 ГК РФ) - к ним относятся родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей:

    В качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

    В качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

    В качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

    Как можно заметить - круг наследников по закону очень широк. Главный смысл такого широкого круга наследников состоит в том, чтобы не допустить случаев выморочности наследственного имущества. Оно должно оставаться в кругу родственников наследодателя (или близких или дальних).

    В настоящее время существует и такое понятие, как наследование по праву представления. Так, наследниками по закону объявлены некоторые лица, которые наследуют по праву представления (ст. 1142 ГК РФ - внуки наследодателя, ст. 1143 ГК РФ - дети полнородных и неполнородных братьев и сестер, ст. 1144 ГК РФ - двоюродные братья и сестры наследодателя и т.п.). Согласно ст. 1146 Гражданского кодекса РФ - доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам - внуки наследодателя, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер (племянники и племянницы наследодателя), двоюродные братья и сестры наследодателя - и делится между ними поровну. Но при этом не наследуют по праву представления: потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства и потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем, который не имел бы права наследовать.

    Это значит, что внуки наследодателя и их прямые потомки, племянницы и племянники, двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления, то есть доля наследника по закону, умершего до открытия наследства, передаётся к его потомкам и распределяется между ними поровну. Внуки наследодателя и их прямые потомки, племянницы и племянники, двоюродные братья и сестры призываются к наследованию в качестве наследников по закону соответствующей очереди, если ко времени открытия наследства нет в живых того лица, который был бы наследником. Они наследуют поровну ту долю, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родственнику. Например, у гражданина Л. было двое детей. Дочь умерла за несколько лет до смерти Л., оставив двоих детей. К наследованию после гр-на Л., призваны жена, сын и два внука - дети умершей дочери. Если бы дочь была жива, ей причиталась бы 1/3 наследства. Эту часть и будут наследовать ее дети, то есть внуки наследодателя (по 1/6). К числу наследников по закону причисляются, кроме того, нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего (наследодателя). В соответствии со ст. 1148 Гражданского кодекса РФ - граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства. Но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя были на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. Граждане, которые не входят в круг наследников, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, проживали совместно с ним, тоже относятся к наследникам.

    При наличии других наследников по закону нетрудоспособные граждане (иждивенцы наследодателя) наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные граждане - иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

    Следует подчеркнуть, что для того чтобы наследовать в качестве нетрудоспособного иждивенца, не требуется нахождения его (иждивенца) на полном содержании наследодателя. Довольно того, что он (иждивенец) принимал от наследодателя такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником средств к существованию. Причем эта помощь не обязательно должна быть единственным источником существования, иждивенец мог иметь и другие источники (например, получать пенсию, стипендию и т.п.), но менее значительные, чем получаемая от наследодателя помощь. Для призвания их к наследованию обязательным условием является их пребывание на иждивении наследодателя не менее одного года до дня его смерти.

    Принцип свободы завещания разрешает завещателю (наследодателю) назвать наследником абсолютно любое лицо, игнорируя при этом интересы ближайших родственников. Гражданское законодательство России, исходя из того, что интересы некоторых из них должны быть обязательно защищены от его своеволия, в ст. 1149 Гражданского кодекса РФ предусматривает право некоторых лиц на обязательную долю в наследстве.

    Так, в соответствии со ст. 1149 Гражданского кодекса РФ - несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Подлежащие призванию к наследованию наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая полагалась бы каждому из них при наследовании по закону (так называемая обязательная доля). Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества. Даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть наследственного имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.

    Смысл права на обязательную долю в наследстве заключается в том, что независимо от содержания завещания названные лица унаследуют имущество наследодателя даже наперекор его воле. Завещатель должен знать об этом, и поэтому нотариус при удостоверении завещания обязан объяснить ему содержание этого положения наследственного права РФ. Правило об отстранении недостойных наследников от наследования распространяется и на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

    Как правило, к нетрудоспособным относятся: женщины, достигшие 55 и мужчины 60 лет; инвалиды I, II и III группы независимо от того, назначена ли им пенсия по возрасту или инвалидности; лица, не достигшие 18 лет.

    Следует помнить, что в обязательную долю наследства засчитывается все, что наследник, имеющий право на эту долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе, стоимость принятого в пользу такого наследника завещательного отказа. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался. А наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, жилое помещение) и или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.). Суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

    В том случае, если для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, в завещании установлены какие-либо ограничения или обременения на имущество, например, установлено возложение, то они действительны лишь в отношении той части переходящего к нему имущества по наследству, которая превышает его обязательную долю наследства.

    В жизни возможна и такая ситуация, когда наследники у умершего наследодателя вообще отсутствуют. Тогда, согласно положениям ст. 1151 Гражданского кодекса РФ - в случае, если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, или никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ). Или никто из наследников не принял наследства, или все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ), имущество умершего признается выморочным. При этом выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность государства - в данном случае Российской Федерации. Порядок наследования и учета такого выморочного имущества, а также порядок непосредственной передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований обусловливается только законодательством Российской Федерации.

    2. Особенности наследования в международном частном праве

    2.1 Наследственные права иностранных граждан на территории в РФ

    В Российской Федерации иностранцам в сфере наследственного права даются права наравне с правами гражданам РФ. Так, иностранные граждане имеют право в соответствии с законодательством Российской Федерации наследовать и завещать имущество, значит, они могут быть и наследниками на одинаковых основаниях с российскими гражданами. Так, если в Российской Федерации откроется наследство после смерти российского гражданина, и в круг его наследников входит иностранец, то он тоже является наследником, причем на равных основаниях с российским гражданином. О правовом положении иностранных граждан в РФ: Федеральный закон РФ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ.

    Следует заметить, что в отношении наследования иностранцами в Российской Федерации никаких ограничений не введено; им даётся в области наследования национальный режим независимо от того, живут они в Российской Федерации или нет. Предоставляя иностранцам, национальный режим в области наследования, наше право не устанавливает условия о взаимности - именно из этого принципа исходят и договоры о правовой помощи, предусматривающие, что граждане одной страны в отношении наследования полностью приравниваются к гражданам другой страны. В этих договорах идет речь о признании за иностранцами способности наследовать по закону и по завещанию наряду с собственными гражданами, переходе наследственного имущества к наследникам-иностранцам на таких же условиях, что и к собственным гражданам; в отношении способности к составлению и отмене завещания на имущество, находящееся на территории этой страны.

    Налогообложение наследства для иностранцев осуществляется в соответствии с тем же порядком, который установлен в отношении граждан государства, в котором происходит открытие наследства. Это значит, что доходы в денежной и натуральной форме, полученные наследником от физических лиц, за исключением авторских вознаграждений, налогообложению не подлежат. За строение, помещение и сооружение, перешедшие по наследству, налоги взимаются с наследников с момента открытия наследства. Налогообложению с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, подлежат жилые дома, квартиры, дачи, предметы антиквариата и искусства, ювелирные изделия, валютные ценности, ценные бумага и иное имущество. Заметим, что практически во всех государствах мира налогообложение перечисленных объектов наследования доходит до 80%, иногда возрастающее прямо пропорционально степени родства наследников.

    Что касается наследственных сумм, положенных иностранцам, то они переводятся из Российской Федерации за границу свободно, но при наличии взаимности в отношении переводов со стороны соответствующего иностранного государства. В соответствии со ст. 1224 Гражданского кодекса РФ отношения по наследованию определяются по закону той страны, где наследодатель имел последнее постоянное место жительства. Значит, в области наследования как коллизионный принцип используется закон страны места жительства наследодателя. Так, если наследодатель имел последнее постоянное место жительства в Российской Федерации, то должны применяться положения российского законодательства. Именно этим законодательством будут определяться круг наследников, порядок, в котором они призываются к наследованию, доли их в наследственном имуществе и целый ряд других вопросов наследования. В том случае, если последним постоянным местом жительства наследодателя было иностранное государство, то в таком случае будет применяться законодательство этого государства.

    Важно отметить, что под местом жительства в законодательстве Российской Федерации понимается то место, где гражданин проживает постоянно или эпизодически. В отечественной литературе отмечается, что для определения домицилия наследодателя в той или иной из зарубежных стран придется положить в основу более или менее общепринятую в международном обороте концепцию домицилия. При этом право на наследование строений (внесенных в государственный реестр недвижимости), находящихся в Российской Федерации, всегда определяется строго по российскому закону (ст. 1224 ГК РФ).

    В отношении наследования по завещанию указанная статья предусматривает также, что «способность лица к составлению и отмене завещания, а также форма завещания и акта его отмены определяются по закону той страны, где завещатель имел постоянное место жительства в момент составления данного акта. Однако, завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными из-за несоблюдения формы завещания, если последняя удовлетворяет требованиям закона места составления акта или требованиям российского права». Таким образом, при дефиниции формы завещания принцип места жительства является основным, остальные принципы - дополнительные, а в отношении способности составления завещания за основу принят только один принцип- принцип места жительства наследодателя.

    В то же время в случае наследования жилых и нежилых строений, расположенных на территории Российской Федерации, предусматривается применение закона РФ и при выяснении способности лица к составлению / отмене завещания, и в отношении формы завещания.

    Российское законодательство определяет особый порядок для принятия наследства отсутствующим наследником, то есть наследником, который не проживает в том месте, где жил наследодатель. Иностранец-наследник обычно относится к категории отсутствующих наследников, ибо он в большинстве случаев проживает вне Российской Федерации. В соответствии с соответствующими статьями Гражданского кодекса РФ, наследники, отсутствующие в месте нахождения наследства, могут принять наследственное имущество лично или через поверенных в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Для этого наследник лично или через избранного им представителя подает специальное заявление в нотариальную контору по месту последнего жительства наследодателя, а если оно неизвестно - по месту нахождения наследственного имущества. Шестимесячный срок начинается со дня смерти наследодателя. Срок для принятия наследства может быть продлен по заявлению заинтересованных лиц в исключительных случаях (продолжительная болезнь и др.). В судебной практике срок для принятия наследства иностранцами продлевался на тех же общих основаниях, что и для всех российских граждан, а не в силу постоянного проживания наследника за границей или самого факта иностранного гражданства наследника.

    Касательно особенностей наследственных прав иностранцев в РФ следует отметить то, что соответствующие постановления по этим вопросам прописаны в международных в договорах о правовой помощи с Болгарией, Венгрией и Польшей. Как предусматривается в названных международных договорах, в тех случаях, когда наследодатели являлись гражданами соответствующих договаривающихся государств и умерли на территории другого государства, срок для принятия наследства будет исчисляться со дня уведомления дипломатического или консульского представителя о смерти такого наследодателя.

    В настоящее время большое практическое значение имеет определение того, в компетенцию органов какой страны (государства) входит производство по делам о наследовании. Обычно в международных договорах о правовой помощи между государствами предусматривается, что производство дел о наследовании движимого имущества ведут учреждения юстиции страны, на территории которой наследодатель имел последнее постоянное место жительства, а производство дел о наследовании недвижимого имущества - учреждения юстиции страны, на территории которой оно находится. При этом в отдельных договорах содержатся некоторые специальные правила о распределении данной компетенции. Так, по договору о правовой помощи с Болгарией при согласии всех наследников производство по делу о наследовании движимого имущества, оставшегося в Российской Федерации после смерти гражданина Болгарии, может вестись в российской нотариальной конторе.

    В соответствии с многосторонней конвенцией о правовой помощи стран СНГ от 22 января 1993 г., право наследования недвижимого имущества устанавливается по законодательству государства, на территории которого находится это имущество, а право наследования иного имущества -- по закону государства, на территории которого наследодатель имел последнее место жительства.

    2.2 Наследственные права российских граждан в зарубежных странах

    Также как и на территории Российской Федерации, за рубежом, после смерти гражданина РФ, могут возникать отношения по наследованию. Все случаи наследования на территории иностранных государства будут рассматриваться либо с точки зрения коллизионных норм законодательства страны смерти гражданина РФ, либо с точки зрения международных соглашений между страной смерти гражданина РФ и Российской Федерацией.

    Договора о правовой помощи, заключаемые между Российской Федерацией и другими странами, по большей части определяется ряд основополагающих условий, таких как:

    Право наследования любого движимого имущества в основном регулируется законодательством той страны, гражданином которой являлся наследодатель на момент смерти;

    Право наследования любого недвижимого имущества, в основном регулируется законодательством государством, на территории которого находится имущество на момент смерти гражданина РФ.

    Следовательно, по соглашениям о правовой помощи в отношении недвижимого имущества применяется закон местонахождения имущества, а в отношении движимого имущества закон гражданства наследодателя.

    Если, гражданин Российской Федерации умер на территории иностранного государства, его движимое имущество, чаще всего, передается консулу РФ по официальному запросу, для того, чтобы он мог с ним распорядиться в соответствии с законами России. Тем самым, договора, устанавливают раздвоение режима имущества, в прямой зависимости от категории имущества применяются различные принципы применения наследственного права.

    От этого же принципа разделения движимого и недвижимого имущества отталкивается консульская конвенция с СРВ, а также ряд прочих консульских конвенций, заключенных с другими странами.

    Под недвижимым имуществом по российскому закону могут пониматься только постройки, ибо земля и земельные участки в Российской Федерации не являются объектом права частной собственности граждан. В других же государствах недвижимым имуществом могут быть и земельные участки. А вот движимое имущество -- это, прежде всего, вещи, денежные суммы и прочее имущество. По договорам с Вьетнамом и Чехословакией этот вопрос разрешается по закону страны места нахождения такого имущества.

    Правила об использовании тех или иных правовых норм страны, на территории которой находится имущество, к отношениям по наследованию есть в договорах, заключенных с другими государствами. Так, консульские договоры с Австрией, Финляндией и ФРГ устанавливают, что при наследовании недвижимого имущества применяется закон того государства, где оно находится. Помимо того, в договорах с Австрией и Финляндией предусмотрено еще и то, что закон места нахождения имущества может быть употреблен и при наследовании движимого имущества, если об этом ходатайствуют сами наследники.

    Как замечалось несколько выше, договоры о правовой помощи обычно устанавливают, что производство по делам о наследовании движимого имущества исполняют органы того государства, гражданином которого был наследодатель, а в отношении недвижимого - органы страны, на территории которой это имущество находится (правила о компетенции органов). Согласно договорам о правовой помощи, способность лица составлять или отменять завещание устанавливается законодательством страны гражданства наследодателя, и форма завещания определяется этим законодательством. Однако для действительности завещания довольно, если оно будет соответствовать законодательству той страны, на территории которой составляется.

    По договору о правовой помощи с Грецией предусмотрено, что завещание считается действительным с точки зрения формы, если при его составлении было соблюдено: законодательство страны, на территории которой оно было составлено; или законодательство страны, гражданином которой был наследодатель в момент составления завещания либо в момент своей смерти; или законодательство страны, на территории которой наследодатель имел в один из указанных выше моментов место жительства. Что касается недвижимого имущества, то здесь необходимо, чтобы было соблюдено законодательство страны, на территории которой оно находится.

    В законодательстве РФ предусматривается, что меры к охране имущества умершего российского гражданина, принимает консул. Весь перечень действий консула РФ от отношения наследуемого имущества четко соответствует соглашениям Российской Федерации со страной пребывания консула.

    Таким образом, если все наследуемое имущество или его часть соответствии с соглашением были переданы консулу, с тем чтобы он распорядился им в соответствии с законами РФ. То при распоряжении имуществом он руководствуется действующим российским законодательством. При этом действующие консульские конвенции, заключенные с другими государствами, прямо говорят о том, что консул обязан извещать о смерти гражданина своей страны. Тогда же ему и сообщают данные о наследственном имуществе. В случае смерти гражданина РФ на территории консульского округа, если он находился там временно, консулу передаются деньги и вещи, которые были при умершем в момент его смерти.

    Согласно положениям консульской конвенции, заключенной с КНР, в случае смерти гражданина представляемого государства, временно находящегося в государстве пребывания. А также, если у умершего гражданина отсутствуют родственники или его законные представители в государстве пребывания, и к тому же оставленные умершим гражданином вещи никак не связаны с обязательствами, которые он взял на себя во время нахождения в государстве пребывания. Консул имеет полное право получать, сохранять и в дальнейшем передавать по назначению эти вещи.

    Консульская конвенция, заключенная с Соединенными Штатами Америки, предусматривает, в частности, что консул имеет право принимать временную опеку над собственностью, оставленной умершим гражданином представляемого государства. Если умерший гражданин не оставил ни наследника, ни исполнителя завещания, при условии, что такая временная опека должна быть передана должным образом назначенному администратору.

    Граждане Российской Федерации также имеют полное право на получение имущества составляющего наследство, если наследование открылось за рубежом. При этом права наследования, возникшие на основании соответствующих иностранных законов, полностью признаются и в Российской Федерации. В практике в последние годы было достаточно большое число случаев, когда наши граждане признавались наследниками по праву того государства, которое применялось к наследованию.

    Право российского гражданина быть наследником определенной очереди (при наследовании по закону) и получить соответствующую долю в наследованном имуществе по правилам иностранной правовой системы не зависит и не может зависеть от того, как этот вопрос решается в российском законе. На практике в ряде случаев имущество завещалось российским гражданам и организациям различными лицами, проживающими за рубежом.

    В период разгара «холодной войны» в Калифорнии, Неваде, Айове и некоторых других штатах США были приняты законы, в силу которых право наследования находящегося в США имущества признается за проживающими за границей иностранцами лишь при условии взаимности. В ряде штатов практика применения этих законов пошла по пути применения принципа материальной взаимности. Так, законы штатов Нью-Джерси, Нью-Йорк, Массачусетс и др. «о выгоде, пользовании и контроле» предоставили судам право отказывать в разрешении на выплату находящимся за рубежом наследникам и помещать их в депозит суда. Если суд придет к заключению, что зарубежный наследник не получит от наследства «выгоды или пользы» или «не приобретет контроля» в отношении наследства. Применение этих и подобных им законов в ряде случаев существенно ограничивало права наших граждан на получение причитающихся им наследственных сумм. В судебной практике на основе законов этих штатов доказывалось, что наследники в Советском Союзе не могут получать имущество, которое им достается по наследству, открывшемуся в США, ибо все это имущество якобы отбирает Советское государство. В связи с этим следует иметь в виду, что в настоящее время российские граждане ничем не ограничены в получении наследственных сумм из-за границы, эти суммы поступают в полное распоряжение наследников.

    Важную роль в охране наследственных прав российских граждан за рубежом призваны играть консульские представители Российской Федерации. Если консулу становится известно об открывшемся наследстве в пользу проживающих в Российской Федерации российских граждан, то он незамедлительно сообщает все известные ему сведения о наследстве и возможных наследниках в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Согласно ряду консульских конвенций, заключенных с другими странами, компетентные власти государства пребывания должны извещать консула об открытии наследства в государстве его пребывания, когда наследником является гражданин представляемого государства. На практике в этих случаях очень часто возникает необходимость незамедлительно принять срочные меры по охране наследственных прав. В этом отношении важную роль могут сыграть действия российского консула, который в соответствии с положениями ряда консульских конвенций, заключенных Россией, может представлять интересы российских граждан. Так, консульские конвенции, заключенные Российской Федерацией с Великобританией и Швецией, предусматривают, что в случае, если не находящийся в государстве пребывания консула гражданин представляемого государства имеет право или претендует на долю в имуществе, оставшемся в государстве пребывания после смерти лица любого государства, консул имеет право представлять интересы такого гражданина.

    В консульской конвенции, заключенной с Китаем, указывается, что в подобных обстоятельствах консул без особой доверенности может представлять этого гражданина в судах и других органах государства пребывания. При этом представительство консула продолжается до тех пор, пока сам наследник не возьмет на себя защиту своих прав или не назначит своего представителя. Российские граждане обычно поручают ведение своих наследственных дел за границей Иностранной юридической коллегии. Право консула представлять граждан своей страны без особой доверенности, в том числе и по наследственным делам, в стране пребывания, если граждане отсутствуют и не поручали ведения своего дела какому-либо лицу, предусмотрено законодательством Российской Федерации. Так, консул выполняет и ряд других функций, касающихся наследования - он принимает меры к охране наследственного имущества, выдает свидетельства о праве наследования, принимает наследственное имущество для передачи находящимся в РФ наследникам.

    Следует отметить, что в данном случае тоже имеется понятие о выморочном имуществе - имущество, которое остается после смерти лица при отсутствии наследников. В иностранных государствах имущество признается выморочным, если у умершего гражданина (наследодателя) нет наследников по закону, и по каким-либо причинам им не было составлено завещание или завещание им было составлено, но оно было признано недействительным.

    Подобные документы

      Переход имущественных прав и обязанностей от умершего к его наследникам. Наследование в гражданском праве. Права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследователя. Время и место открытия наследства. Очередность при наследовании по закону.

      курсовая работа , добавлен 25.11.2010

      Основные аспекты и значение наследования в международном праве, его понятие и сущность. Универсальное правопреемство. Наследование по завещанию, по закону. Наследственные права иностранцев в Российской Федерации и российских граждан за границей.

      курсовая работа , добавлен 28.09.2008

      Наследование - переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права. Содержание, форма и порядок совершения завещания по наследованию, его исполнение. Отмена, изменение и недействительность завещания.

      курсовая работа , добавлен 08.01.2016

      Наследование - переход имущественных прав и обязанностей, а также некоторых личных неимущественных прав умершего (наследодателя) к одному или нескольким лицам (наследникам). Порядок и особенности оформления наследства, правила составления завещания.

      контрольная работа , добавлен 19.12.2010

      Наследование - переход прав и обязанностей умершего лица к его наследникам. Методологические положения наследования по завещанию. Аналитические выводы по изучению нормативно-правовых актов, федеральных законов, научных и периодических источников и работ.

      дипломная работа , добавлен 13.12.2008

      Положения о наследовании - переходе имущества умершего гражданина к другим лицам. Универсальность наследственного правопреемства в действующем Гражданском кодексе РФ. Особые завещательные распоряжения завещателя и понятие недействительности завещания.

      курсовая работа , добавлен 28.08.2011

      Понятие наследования, переход имущества умершего наследователя к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Наследование по завещанию, по закону. Приобретение наследства, отказ от него, охрана наследства, свидетельство о праве на наследство.

      реферат , добавлен 08.04.2009

      Наследственное право как способ перехода права собственности; виды наследования. Коллизионно-правовое регулирование и проблемы наследственного права, его взаимосвязь с правом собственности. Выморочное имущество в российском и зарубежном законодательстве.

      презентация , добавлен 19.08.2013

      Особенности форм наследования: по завещанию и наследование по закону. Решение о принятии наследства. Наследственные права иностранных граждан на территории в РФ. Охрана наследственных прав российских граждан за рубежом. Время открытия наследства.

      курсовая работа , добавлен 29.06.2011

      Определение сущности, понятия и содержания наследственного правоотношения. Порядок перехода выморочного имущества в порядке наследования по закону. Очерёдность наследования при тенденциях расширения круга наследников. Универсальное правопреемство.

    Международное наследственное право - это совокупность норм, регулирующих наследственные отношения, связанные с правопорядком двух и более государств. Такие отношения входят в сферу действия МЧП. Отношения по наследованию - наиболее "консервативная" сфера гражданского оборота. Они тесно связаны со сложившимися в обществе нравственными представлениями, семейными устоями и национальными традициями. Принципиальные различия национальных материально-правовых норм наследственного права порождают трудноразрешимые коллизионные проблемы:

    • 1) определение круга наследников по закону и по завещанию;
    • 2) определение круга недостойных наследников;
    • 3) определение обязательной доли;
    • 4) состав наследственного имущества;
    • 5) требования к форме завещания;
    • 6) наследование движимого и недвижимого имущества;
    • 7) применение принципа единства наследственной массы;
    • 8) вопросы действительности завещания.

    Наследственное право континентальных стран (Франция, Германия, Италия, Испания, Япония, Бразилия) придерживается концепции наследования как правопреемства (наследники становятся на место наследодателя в отношении его прав и обязанностей). В отдельных случаях наследование представляет собой сингулярное правопреемство - к другим лицам переходит отдельное имущественное право (наследственная трансмиссия, легат).

    В большинстве стран общего права (США, Великобритания, Индия, Канада, Австралия) при наследовании имеет место не правопреемство, а ликвидация имущества наследодателя. Это осуществляется в рамках особой процедуры ("администрирование") и под контролем суда. Наследники не являются преемниками прав и обязанностей наследодателя, имущество которого превращается в особую разновидность доверительной собственности (траст). После завершения процедуры администрирования оставшееся имущество передается наследникам.

    Открытие наследства - это юридический факт, в силу которого возникают наследственные правоотношения. Основания открытия наследства - смерть наследодателя или объявление его умершим. На территории РФ не могут приниматься во внимание иные основания открытия наследства (гражданская смерть или посвящение себя служению религии - Греция).

    Если несколько лиц, последовательно призываемых к наследованию, погибают при одном и том же несчастном случае, возникают сложности с установлением момента смерти каждого. Для решения этой проблемы ФГК закрепляет несколько презумпций: "Если несколько лиц, последовательно призываемых к наследованию... погибают при одном и том же несчастном случае, причем нельзя установить, которое из этих лиц умерло первым, то предположение о том, кто пережил других, устанавливается обстоятельствами дела, а если эти обстоятельства неизвестны, то сообразно с силой, присущей возрасту и полу. Если те, кто погиб совместно, не достигли 15-летнего возраста, то предполагается, что старший по возрасту пережил других. Если все они были старше 60 лет, то предполагается, что младший по возрасту пережил других. Если одни не достигли 15-летнего возраста, а другие были старше 60 лет, то предполагается, что первые пережили вторых".

    В США применяется понятие "момент открытия наследства", т.е. день, час и минута. На федеральном уровне действует Единообразный закон об одновременной смерти. Основная мысль Закона - последовательность смертей не важна, если наследник не пережил наследодателя на определенное время ("часовое пережитие"). Нормы Закона применяются, если последовательность смертей не доказана. При наличии доказательств, что одно лицо пережило другое на какое-то время, Закон не применяется и наследование происходит в обычном порядке (на основе правила "о смерти в быстрой" последовательности).

    Виды наследования - наследование по завещанию и наследование по закону. Наследование по завещанию является основным видом наследования. Исходное начало наследования по завещанию и в континентальном, и в общем праве - сочетание двух основополагающих принципов: свободы завещания и охраны интересов семьи. Практически везде завещание понимается как односторонняя сделка, волевой акт наследодателя.

    В подавляющем большинстве стран существует понятие обязательной доли - ограничение принципа свободы завещания в пользу членов семьи наследодателя. В законодательстве по МЧП учитываются их права: "Если наследство осталось после смерти гражданина республики Литва, применяется право республики Литва, за исключением вопросов наследования недвижимого имущества, если наследники проживают в республике Литва и заявляют свои права на обязательную (законную) долю наследства" (ст. 1.62 ГК Литвы).

    Во Франции "свободная доля" - это доля, доступная собственнику для завещательных распоряжений и прижизненных дарений; остальное имущество подлежит распределению между близкими родственниками наследодателя (дети и родители). Размер свободной доли зависит от количества детей - чем больше детей, тем меньше размер этой доли.

    В Англии нет понятия обязательной доли. До 1938 г. наследодатель мог лишить семью права на наследство; в настоящее время и переживший супруг, и бывший супруг, не вступивший в новый брак, и дети наследодателя (в том числе внебрачные) имеют право на получение "разумного содержания" из наследственного имущества.

    Требования к форме завещания:

    • 1. Простая письменная (олографическое завещание): "Испанцы могут совершать олографическое завещание... даже в странах, чьи законы не допускают упомянутое завещание" (ст. 732 ГК Испании). Никто, кроме завещателя, не вправе подписывать завещание, даже если наследодатель присутствует при этом. Однако завещание не может быть признано недействительным, если необходимая подпись выполнена в начале завещания, между строк, после преамбулы, на оборотной стороне листа (Закон Канады "О реформировании наследственного права" (1994)).
    • 2. Обязательное удостоверение в установленном законом порядке (у нотариуса, в иных компетентных органах) или завещание в виде публичного акта: "Завещание, совершенное португальским гражданином в иностранном государстве с соблюдением компетентного иностранного закона, влечет последствия в Португалии, только если была соблюдена какая-либо торжественная форма его совершения или одобрения" (ст. 2223 ГК Португалии).
    • 3. Законодательство большинства стран предусматривает возможность составления тайных (закрытых) завещаний (Испания, Франция, Россия). Во многих странах запрещены совместные завещания (Франция, Италия, Нидерланды): "Не является действительным в Испании совместное завещание... которое испанцы составляют за границей, даже если его разрешают законы государства, где оно было составлено" (ст. 773 ГК Испании). Не меньшее число стран устанавливает институт совместных (взаимных) завещаний (Англия, Германия, Австрия): "(1) К договору о наследовании применяется право государства местожительства наследодателя на момент заключения договора или право государства гражданской принадлежности лица. Применимое право определяет допустимость, действительность, содержание и обязательность для исполнения договора о наследовании, а также наследственно-правовые последствия. (2) Взаимное завещание должно в момент его составления соответствовать праву государств местожительства обоих завещателей или праву совместно ими выбранного государства местожительства одного из супругов" (ст. 29 Закона о МЧП Эстонии).

    Наследование по закону имеет субсидиарное значение. Наследование по закону производится, когда:

    • 1) завещание отсутствует, отменено, признано недействительным;
    • 2) по завещанию наследуется только часть наследственной массы;
    • 3) существуют лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве;
    • 4) наследник по завещанию отказался от наследства.

    Определение круга наследников по закону основано на принципах родства, брака и государственной принадлежности наследодателя1. На основе первого принципа призываются родственники наследодателя, второго - переживший супруг, третьего - государство, гражданином которого был наследодатель или в котором он постоянно проживал.

    В ФРГ и Швейцарии порядок призвания родственников к наследованию определяется системой "парантелл":

    • 1) наследодатель и его потомки;
    • 2) родители наследодателя и их нисходящие;
    • 3) деды и бабки наследодателя по отцовской и материнской линии и их нисходящие.

    Законодательство ФРГ не ограничивает число парантелл; наследниками могут стать самые дальние родственники. В Швейцарии круг наследников по закону ограничен тремя парантеллами. Переживший супруг не включается ни в одну из парантелл, но призывается к наследованию наряду с родственниками, входящими в состав первых трех парантелл, устраняя от наследования всех остальных.

    В Англии привилегированное положение в ряду наследников по закону занимает переживший супруг. При наличии нисходящих переживший супруг имеет право на получение фиксированной денежной суммы, установление размера которой - компетенция лорда-канцлера. Если все наследственное имущество меньше установленной денежной суммы, оно полностью переходит к пережившему супругу.

    Если пережившего супруга нет, наследование происходит последовательно по очередям:

    • 1) нисходящие наследодателя;
    • 2) родители наследодателя;
    • 3) полнородные братья и сестры;
    • 4) неполнородные братья и сестры;
    • 5) дед и бабка (по отцовской и материнской линии);
    • 6) полнородные дяди и тетки;
    • 7) неполнородные дяди и тетки.

    В наследственном праве большинства государств закреплен институт недостойного наследника. Недостойные наследники отстраняются от наследования на основаниях, указанных в законе. По законодательству Ирана объявление лица недостойным наследником осуществляется в рамках регламентации наследования по закону (варасат). Права наследования лишены иноверцы и лица, совершившие умышленное убийство наследодателя (за исключением необходимой самообороны). Не могут наследовать супруги, если в суде один из них обвинил другого в супружеской измене.

    Закон Испании о наследовании (1981) определяет круг лиц, не имеющих права наследовать ни но закону, ни по завещанию:

    • 1) родители, бросившие своих детей или заставляющих своих дочерей заниматься проституцией либо совершивших против них акты насилия;
    • 2) лица, осужденные за действия, направленные против наследодателя, его супруга, нисходящих или восходящих родственников;
    • 3) лица, клеветнически обвинившие наследодателя в совершении преступления, по которому он был осужден к каторжным работам или пожизненному заключению;
    • 4) совершеннолетний наследник, который, зная о насильственной смерти наследодателя, не заявил о ней органам следствия в течение месяца со дня смерти наследодателя.

    Один из самых сложных вопросов международного наследственного права - определение понятий движимого и недвижимого имущества.

    В англо-американском праве исторически сложилось деление имущества на реальное (real property) и персональное (personal property). Определение реального имущества сформулировано в английском Законе о собственности (1925) - это земля, материальные вещи, неразрывно связанные с землей и составляющие единое целое. Приравненные в России в порядке правовой фикции к недвижимости космические объекты, самолеты и корабли, к реальному имуществу ни в Англии, ни в США не относятся, - они считаются особым видом движимого имущества, подлежащим регистрации1.

    ГК Италии дает исчерпывающий перечень объектов, относящихся к недвижимому имуществу: земля, водные источники и ручьи, деревья, строения и другие сооружения, соединенные с землей постоянно или на определенное время, все, что естественным или искусственным образом оказывается в земле. Все остальное имущество считается движимым.

    При рассмотрении споров из наследственных правоотношений во многих случаях возникает проблема оговорки о публичном порядке: при определении наследственных долей отдельных наследников, круга недостойных и обязательных наследников. В государствах общего и континентального права не могут применяться положения мусульманского права, устанавливающие наследственные привилегии в силу старшинства или принадлежности к мужскому полу (наследник получает двойную долю наследства по сравнению с наследницами).



    © 2024 solidar.ru -- Юридический портал. Только полезная и актуальная информация