Какие лица могут призываться к наследованию. Лица, которые могут призываться к наследованию

Главная / Авто
  • 9.Свобода завещания
  • В соответствии с принципом свободы завещания завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания, как и о причинах принятого решения.
  • 11.Доли наследников в завещательном имуществе
  • 12.Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания
  • 13. Нотариально удостоверенные завещания и завещания, приравненные к ним
  • 14.Закрытое завещание
  • 15.Завещание, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям
  • 16.Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках
  • 17.Завещание в чрезвычайных обстоятельствах
  • 18. Отмена и изменение завещания
  • 19. Недействительность завещания
  • 20. Исполнение и Исполнитель завещания
  • 21. Завещательный отказ (легат)
  • 22. Завещательное возложение
  • 23.Наследование по закону
  • 24.Наследники первой, второй, третьей и последующих очередей
  • 25. Наследование по праву представления
  • 26.Наследование усыновленными, и усыновителями
  • 27. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя
  • 28.Право на обязательную долю в наследстве
  • 29.Право супруга при наследовании
  • 30. Наследование выморочного имущества
  • 31.Принятие наследства
  • 32. Способы и сроки принятия наследства
  • 33.Принятие наследства по истечении установленного срока
  • 34. Наследственная трансмиссия
  • 35.Право отказа от наследства.
  • 36.Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства
  • 37. Способы отказа от наследства
  • 38. Приращение наследственных долей
  • 39. Свидетельство о праве на наследство
  • 40. Общая собственность наследников
  • 41.Раздел наследства по соглашению между наследниками.
  • Данные правила о преимущественном праве при разделе наследства применяются в течение трёх лет со дня открытия наследства (часть вторая статьи 1164 гк рф).
  • 42.Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства.
  • 43.Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства.
  • 44.Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства.
  • 45.Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей.
  • В соответствии с п. 1 ст. 1170 гк рф такая несоразмерность устраняется:
  • Таким образом, если соглашение между наследниками не будет достигнуто, спор о разделе наследства, включая сроки предоставления соответствующих компенсаций, будет рассматривать суд.
  • 46.Охрана наследства и управления им
  • 47. Доверительное управление наследственным имуществом
  • 48. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управления им
  • 49. Ответственность наследников по долгам наследодателя
  • 50.Порядок взимания государственной пошлины
  • 52.Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах, и производственных кооперативах.
  • 53. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе
  • 54. Наследование предприятия
  • 55.Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства
  • 56. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей
  • 57. Наследование и особенности раздела земельного участка
  • 58. Наследование невыплаченных сумм,представленных гражданину в качестве средств к существованию.
  • 59. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях
  • 60. Наследование государственных наград, почетных и именных знаков
  • 6.Лица, которые могут призываться к наследованию

    В соответствии со ст. 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя уродившиеся живыми после открытия наследства.

    Это общее правило, которое касается наследников и по завещанию, и по закону. На основании этого правила ребенок, родившийся живым, но умерший вскоре (например, в течение суток) после рождения, все равно считается наследником.

    Получив заявление об ожидаемом рождении потенциального наследника, нотариус (иное лицо, оформляющее наследственные права граждан) принимает меры по обеспечению его интересов. Так, до рождения наследника приостанавливается выдача свидетельства о праве на наследство; недопустим раздел наследственного имущества. Если ребенок родится мертвым, то он при распределении наследства не учитывается.

    Помимо граждан, к наследованию и по завещанию, и по закону могут быть призваны:

      Российская Федерация;

      субъекты РФ;

      муниципальные образования.

    Так, при отсутствии завещания и наследников по закону имущество умершего считается выморочным и переходит в муниципальную или государственную собственность.

    К наследованию по завещанию может призываться более широкий круг лиц, чем к наследованию по закону. Это указанные в завещании:

      Юридические лица, существующие на день открытия наследства;

      Иностранные государства и международные организации.

    Важно знать, что юридические лица, которые прекратили свое существование на день открытия наследства, не могут получить имущество по завещанию. То же касается реорганизованных юридических лиц. Однако изменение юридическим лицом фирменного наименования не ведет к появлению нового субъекта права, и поэтому такое лицо может призываться к наследованию.

    Существование юридического лица на момент открытия наследства устанавливается на основании данных государственного реестра юридических лиц. Публично-правовые образования - Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования и иностранные государства, а также международные организации - могут быть наследниками по завещанию при условии, что они существовали на день открытия наследства.

    7.Недостойные наследники

    Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

    Таким образом, недостойными наследниками признаются:

      наследники, которые не имеют права наследовать;

      наследники, отстраненные судом от наследования.

    Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

    По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

    Мотивация действий, совершенных лицом, не имеет значения для отнесения наследника к числу недостойных. Наследник признается недостойным независимо от того, совершал ли он противоправные действия в своих интересах или в интересах других лиц (наследников).

    Настоящие правила распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, а также применяются к завещательному отказу. В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказопо-лучателя работы или оказанной ему услуги.

    Иск о признании наследника недостойным и устранении его от наследования должен подаваться только заинтересованным лицом – наследником по закону.

    Имущество, полученное недостойным наследником в порядке наследования, признается судом неосновательно приобретенным.

    Лицо, не имеющее права наследовать (отсутствует правовое основание) или отстраненное от наследования на основании норм гражданского законодательства РФ (недостойный наследник), обязано возвратить все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства. Возврат неосновательно полученного имущества осуществляется в натуре. Если возврат неосновательно полученного имущества не представляется возможным, то должна быть возвращена его стоимость, которая определяется по состоянию такого имущества на момент его перехода к недостойному наследнику.

    Возврат неосновательно полученного имущества осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ. Кроме возврата имущества возмещению подлежат также и доходы, извлеченные недостойным наследником (или которые он должен был извлечь) из унаследованного им имущества.

    Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Такие наследники призывается к наследованию по завещанию, если оно составлено уже после утраты ими права наследования, но к наследованию по закону они не допускаются.

    8.Понятие завещания

    Завещанием является личное распоряжение гражданина на случай смерти принадлежащим ему имуществом, сделанное в предусмотренной законом форме.

    По юридической природе завещание - это односторонняя сделка. Оно представляет собой выражение личной воли завещателя, непосредственно связано с его личностью. Именно поэтому оно должно быть собственноручно подписано завещателем. Если же завещатель в силу физических недостатков, болезни или по иным причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или другого должностного лица иным гражданином (рукоприкладчиком) с обязательным указанием причин, по которым завещание нельзя было подписать собственноручно. Составление завещания через представителей (поверенных, опекунов, попечителей) не допускается.

    Закон предусматривает обязательную нотариальную форму завещания. Нотариальное удостоверение завещаний осуществляется нотариальными конторами, а в местностях, где их нет, - местной администрацией и ее органами. Следует отметить, что в будущем законодательстве возможно ослабление столь жесткого требования к форме завещания и допуск при определенных условиях простой письменной и даже устной формы завещательного распоряжения.

    Лицо, удостоверяющее завещание, должно установить дееспособность завещателя. Право завещать свое имущество принадлежит лишь полностью дееспособным лицам, т.е. тем, кто достиг 18 лет, либо вступил в брак до достижения совершеннолетия, либо был эмансипирован.

    К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:

      завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, других стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, лечебных учреждений, санаториев, а также директорами и главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

      завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под флагом нашей страны, удостоверенные капитанами этих судов;

      завещания граждан, находящихся в геологоразведочных, арктических и других подобных им экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

      завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений;

      завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, - также завещания рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений;

      завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

    Завещание, не удостоверенное в установленном законом порядке, должно быть признано недействительным.

    1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

    К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства.

    2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса.

    Комментарий к статье 1116 Гражданского Кодекса РФ

    1. Статья 1116 посвящена наследникам - лицам, которые могут призываться к наследованию. В отличие от наследодателя, которым может быть только гражданин, наследники - любые лица: а) физические (гл. 3 ГК); б) юридические (гл. 4 ГК); в) Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования (гл. 5 ГК); г) иные субъекты (иностранные государства и международные организации - п. 2 ст. 1116). Наследников определяет наследодатель в завещании, а при отсутствии завещания и в других предусмотренных законом случаях - закон. Основные и наиболее многочисленные наследники - граждане, они могут наследовать по завещанию и (или) по закону независимо от их дееспособности, включая несовершеннолетних, ограниченно дееспособных и недееспособных. Дееспособность (т.е. сделко- и деликтоспособность) гражданина не влияет на возможность быть наследником (правопреемником умершего), но имеет значение при решении вопросов, связанных с наследованием (см. абз. 3 п. 1 ст. 1153, п. 4 ст. 1157, п. 3 ст. 1159, ст. 1167 ГК). К наследованию могут призываться две категории граждан в зависимости от их наличия (физического существования) на момент открытия наследства: а) лица, находящиеся в живых в день открытия наследства ("существующие наследники"); б) лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства ("будущие наследники"). Данное правило абз. 1 п. 1 ст. 1116 требует следующего комментария.

    (1) Прежде всего правило абз. 1 п. 1 ст. 1116 имеет в виду всяких наследников и одинаково касается наследников как по завещанию, так и по закону (ср. со ст. 530 ГК 1964 г., дифференцировавшей круг наследников по закону и по завещанию). Поэтому теперь не только по завещанию, но и по закону могут наследовать всякие зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти лица (т.е. не только его дети, как было прежде, но и иные родственники), что свидетельствует о расширении круга наследников по закону (ср. с ч. 2 ст. 530, ч. 2 ст. 532 ГК 1964 г.). Впрочем, наследовать по завещанию могут любые граждане, как входящие, так и не входящие в круг наследников по закону; наследники по завещанию имеют право на указанное в завещании имущество, в том числе право на определенные завещателем доли в завещанном имуществе, а при их неопределенности - право на равные доли (п. 1 ст. 1121, ст. 1122 ГК). Наследовать по закону могут только те граждане, которые принадлежат к той или иной очереди законных наследников, и только в порядке очередности призвания их к наследованию (ст. ст. 1142 - 1145, 1148 ГК). Наследование законными наследниками каждой последующей очереди возможно только в случае и при условии отсутствия наследников предшествующих очередей (т.е. каждая предыдущая очередь полностью исключает все последующие очереди); наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением представляющих наследников, которые наследуют поровну долю представляемого - умершего наследника по закону (ст. 1141, п. 1 ст. 1146 ГК).

    (2) "Существующие наследники" в силу абз. 1 п. 1 ст. 1116 должны быть живыми в день открытия наследства, следовательно, если гражданин умер раньше открытия наследства (т.е. раньше наследодателя), сам он не может наследовать данное имущество; если же он умер одновременно или по крайней мере в один день (сутки) с наследодателем, он также не может наследовать после него в силу специального правила п. 2 ст. 1114 ГК (подробнее об этом и о дне открытия наследства см. коммент. к ст. 1114 ГК). Если ко дню открытия наследства самого наследника нет в живых, наследство переходит к другим лицам. В разных ситуациях ими могут быть: а) субституты - лица, подназначенные завещателем в качестве наследников на случай более ранней, чем смерть наследодателя, смерти наследника по завещанию или по закону (п. 2 ст. 1121 ГК); б) другие (помимо умершего законного наследника) наследники данной очереди, а при отсутствии таковых - следующей очереди (ст. 1141 ГК); в) потомки умершего законного наследника (ст. 1146 ГК); г) публичные субъекты (ст. 1151 ГК). Если наследника нет в живых, однако его смерть наступила уже после открытия наследства (позже смерти наследодателя), судьбу наследства определяют правила ст. 1156 ГК.

    (3) "Будущие наследники" в силу абз. 1 п. 1 ст. 1116 должны быть зачаты при жизни наследодателя и родиться живыми после открытия наследства, отсюда факт зачатия наследника имеет юридическое значение только при двух совокупных условиях: а) если его зачатие состоялось при жизни наследодателя; б) в случае последующего его живорождения. Соответственно, наследниками не могут быть следующие категории граждан:
    (а) Лица, зачатые уже после смерти наследодателя. Время зачатия определяется согласно данным биологии и медицины. В случае спора по этому вопросу (для призвания гражданина к наследованию или исключения его из числа наследников) ответить на него должны соответствующие специалисты. Если они не могут дать точный ответ на этот вопрос, гражданин не может призываться к наследованию, в противном случае императивное правило абз. 1 п. 1 ст. 1116 в части слов "зачатые при жизни наследодателя" попросту теряет смысл.

    (б) Лица, зачатые при жизни наследодателя, но не родившиеся (из-за самопроизвольного выкидыша или медицинского прерывания беременности на любой стадии), а также мертворожденные. От мертворожденных следует отличать лиц, родившихся живыми, но умерших на первой неделе жизни (критерии живо- и мертворождения и перинатального периода опять-таки определяются согласно данным медицины, среди них - отделение плода от организма матери, степень его доношенности, масса тела новорожденного, способность его к самостоятельному дыханию и др.). Разница между двумя этими случаями в гражданско-правовых последствиях и в юридических процедурах в следующем.

    Мертворожденные (не говоря уже о нерожденных) за отсутствием правоспособности (п. 2 ст. 17 ГК) не являются субъектами гражданского права, а имевший место факт их зачатия юридически релевантен вплоть до установления факта мертворождения (самопроизвольного выкидыша или медицинского прерывания беременности). Поэтому зачатый, но еще не родившийся наследник (так называемый nasciturus), интересы которого защищает закон (см. п. 3 ст. 1163, ст. 1166 ГК), - носитель прав и обязанностей с момента и при условии живорождения, если же последнее не случилось (пока или вообще), ни о каких правах и обязанностях говорить не приходится за отсутствием субъекта-носителя. Напротив, родившийся живым и умерший на первой неделе жизни в силу абз. 1 п. 1 ст. 1116 ГК ввиду наличия у него кратковременной правоспособности может быть наследником с последствиями, предусмотренными ст. 1156 ГК. Во всяком случае, не позднее чем через три дня со дня установления факта мертворождения (смерти на первой неделе жизни) руководитель медицинской организации, в которой происходили роды (в которой ребенок умер), а при родах вне медицинской организации - руководитель медицинской организации, врач которой установил факт мертворождения (смерть на первой неделе жизни), или частнопрактикующий врач обязаны заявить об этом факте в орган ЗАГС. Однако в случае мертворождения: а) регистрируется рождение на основании документа установленной формы о перинатальной смерти, выданного медицинской организацией (частнопрактикующим врачом); б) свидетельство о рождении не выдается, но по просьбе родителей (одного из них) выдается документ, подтверждающий факт регистрации мертворождения; в) регистрация смерти не производится. Напротив, в случае смерти на первой неделе жизни: а) регистрируются рождение и смерть на основании документов установленной формы о рождении и о перинатальной смерти, выданных медицинской организацией (частнопрактикующим врачом); б) на основании составленных записей о рождении и смерти ребенка выдается только свидетельство о его смерти; в) свидетельство о рождении ребенка не выдается, но по просьбе родителей (одного из них) выдается документ, подтверждающий факт регистрации рождения ребенка, умершего на первой неделе жизни (ст. 20 Закона об АГС).

    (4) К наследованию согласно абз. 1 п. 1 ст. 1116 могут призываться не только граждане Российской Федерации, но и иностранцы. Стоит напомнить, что в период действия ГК 1922 г. права иностранцев (в том числе наследственные) регулировали соглашения РСФСР с соответствующими государствами; в противном случае, а также при отсутствии специальных законов приобретение иностранцами вещных прав на строения и земельные участки (в том числе по наследству) могло быть только на основании постановления компетентных органов Правительства РСФСР (ст. 8 Постановления ВЦИК от 11 ноября 1922 г. о введении в действие ГК 1922 г.); впрочем, в результате внесенного уже через несколько дней изменения в ст. 8 данного Вводного постановления приобретение иностранцами вещных прав на строения и земельные участки могло ограничиваться постановлением центральных органов Правительства РСФСР по соглашению с Народным комиссариатом иностранных дел (см.: Известия ВЦИК. 1922. 12 нояб.; 28 нояб.). В период действия ГК 1964 г. (ст. 567) отношения по наследованию с иностранным элементом определялись по закону той страны, где наследодатель имел постоянное место жительства (подчинялись принципу домицилия), за исключением наследования строений на территории СССР (включая форму, правила составления и отмену завещаний в отношении строений), которое подчинялось во всяком случае советскому закону. Согласно ст. 1224 ГК отношения по наследованию (включая теперь уже и вопросы завещания недвижимости) определяются по праву той страны, где наследодатель имел последнее место жительства, наследование недвижимости определяется по праву страны местонахождения данной недвижимости, а наследование недвижимости из государственного реестра Российской Федерации - по российскому праву.

    2. Юридические лица в отличие от граждан могут наследовать только по завещанию (абз. 2 п. 1 ст. 1116). Наследниками могут быть как коммерческие, так и некоммерческие организации, существующие на день открытия наследства. Последнее означает все правоспособные на день открытия наследства юридические лица, т.е. все те, которые созданы и не прекращены (формально - внесены в Единый государственный реестр юридических лиц и не исключены из него - абз. 1 п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 51 ГК; подробнее о дне открытия наследства см. коммент. к ст. 1114 ГК). Место регистрации юридического лица значения не имеет, поэтому наследниками могут быть организации, созданные на территории Российской Федерации и за ее пределами. Учитывая, что юридические лица могут быть собственниками (абз. 2 п. 2 и п. 3 ст. 48, п. п. 3 и 4 ст. 213 ГК) и несобственниками (абз. 3 п. 2 ст. 48 ГК), завещание в пользу организации-несобственника означает, что наследство в случае его принятия поступает в хозяйственное ведение (оперативное управление) такой организации и одновременно в собственность ее учредителя. Закон не регулирует случаи разногласия между организацией-несобственником и ее учредителем (собственником) по поводу принятия (отказа от) наследства (иное дело - вопросы распоряжения имуществом и участия в других организациях - см. ст. ст. 295, 297, 298 ГК, п. 2 ст. 6, ст. ст. 18, 19 Закона об унитарных предприятиях, п. п. 2, 6 ст. 3 Закона об автономных учреждениях). При возникновении подобного спора надлежит руководствоваться уставом организации-несобственника, который может предусматривать виды и (или) размер сделок, совершение которых требует согласования с собственником (см. абз. 2 п. 4 ст. 18, абз. 4 п. 1 ст. 19 Закона об унитарных предприятиях). Если устав не позволяет решить спорный вопрос, учитывая, что в состав наследства входят не только права, но и обязанности, а также ответственность наследодателя (ч. 1 ст. 1112, ст. 1175 ГК), решающим целесообразно считать мнение учредителя (собственника), если по обязательствам организации-несобственника он во всяком случае несет субсидиарную ответственность (т.е. мнение учредителей казенного предприятия, частного и бюджетного учреждений - см. п. 5 ст. 115, абз. 4 п. 2 ст. 120 ГК); в остальных случаях решающим должно быть мнение организации-несобственника (т.е. унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, и автономного учреждения - см. п. 7 ст. 114, абз. 5 п. 2 ст. 120 ГК).

    3. Наследниками могут быть иностранные государства и международные организации. Данные субъекты международного публичного права, хотя и упоминаются в п. 2 ст. 1116 (т.е. отдельно от граждан и юридических лиц и наряду с Российской Федерацией, ее субъектами, муниципальными образованиями), тем не менее в отличие от Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований и наряду с юридическими лицами могут наследовать только по завещанию.

    4. Публичные образования - Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования - могут наследовать по завещанию, а кроме того, приобретать имущество умершего в случае его выморочности (ст. 1151 ГК). Правовая природа приобретения выморочного имущества неоднозначна: в п. 2 ст. 1116 оно признается наследованием по закону, в наименовании ст. 1151 ГК говорится о наследовании выморочного имущества, а сама ст. 1151 ГК расположена именно в гл. 63 ГК (а не в гл. 64 или 65 ГК); одновременно такое наследование имеет целый ряд особенностей - не случайно, что в п. 2 ст. 1151 ГК говорится о переходе в порядке наследования по закону.

    (1) Переход выморочного имущества отличается от наследования по завещанию тем, что не обусловлен волей наследодателя; от наследования по закону его отличает следующее: а) приобретатели выморочного имущества не образуют самостоятельной очереди наследников (хотя бы и последней - девятой - по счету) и не упоминаются в списке "очередников", находясь за этим списком, они поэтому являются "послеочередниками" (ср. абз. 1 п. 1 ст. 1141 со ст. 1151 ГК); б) приобретатели выморочного имущества не наследуют наряду с другими законными наследниками, поэтому и принцип равного долевого наследования (п. 2 ст. 1141 ГК) является здесь излишним; в) приобретение выморочного имущества не требует его принятия (абз. 2 п. 1 ст. 1152 ГК) и исключает возможность отказа (абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК).

    (2) Судьба выморочного имущества зависит от самого имущества: а) выморочное жилое помещение, расположенное на территории муниципального образования или в городах Москве или Санкт-Петербурге, переходит в соответствующую муниципальную собственность или в собственность субъекта РФ; б) все иное выморочное имущество - в собственность Российской Федерации (п. 2 ст. 1151 ГК). Отсюда управомоченными приобретателями выморочного имущества являются: а) Российская Федерация; б) муниципальные образования; в) города федерального значения (п. 1 ст. 124 ГК). Приобретателями выморочного имущества не могут быть иные субъекты РФ (республики, края, области, автономные образования) - они могут: а) наследовать только по завещанию; б) получать выморочное имущество от управомоченных приобретателей в порядке последующего его перераспределения между субъектами государственной и муниципальной собственности (п. 3 ст. 1151 ГК). Приобретателями выморочного имущества не могут быть и органы государства и местного самоуправления, которые могут только: а) представлять управомоченных приобретателей в соответствии с их компетенцией (ст. 125 ГК); б) наследовать по завещанию как юридические лица (абз. 2 п. 1 ст. 1116).

    (3) Согласно п. 3 ст. 1151 ГК порядок перехода выморочного имущества к публичным субъектам и его учета, а также последующей передачи другим публичным субъектам определяет специальный закон (на сегодня все еще отсутствующий).

    (4) Есть и другие особенности: например, с выморочностью наследства входящее в его состав исключительное право на произведение прекращается, и произведение переходит в общественное достояние (п. 2 ст. 1283 ГК); неясна судьба обременений выморочного имущества (ст. ст. 1137 - 1139 ГК).

    Выморочность - состояние, когда у имущества нет правообладателя, а у последнего нет правопреемников (по причинам, указанным в п. 1 ст. 1151 ГК). Данное состояние сопоставимо с бесхозяйностью. Различие между ними и их соотношение видятся следующими.

    (1) Бесхозяйность относится только к вещам, является конструкцией вещного права, расположена в первой части ГК (гл. 14). Всякое приобретение права на бесхозяйные вещи - первоначальный способ приобретения права (собственности). Напротив, выморочность относится ко всякому наследству (не только к вещам), является конструкцией наследственного права, расположена в третьей части ГК (гл. 63); приобретение права на выморочное имущество (если, конечно, все-таки считать это наследованием) - производный способ приобретения права.

    (2) Бесхозяйные вещи - вещи: а) которые не имеют собственника; б) собственник которых неизвестен; в) в соответствующих случаях отказался от права собственности (п. 1 ст. 225 ГК). Право на бесхозяйные вещи приобретается посредством их оккупации (захвата). Бесхозяйные движимые вещи согласно п. 2 ст. 225 ГК приобретаются в собственность по основаниям ст. ст. 226, 227 и 228, 230 и 231, 233 ГК и только при невозможности их применения - в силу ст. 234 ГК. Бесхозяйная недвижимость приобретается в собственность в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 225 ГК. Оккупация бесхозяйных вещей не связана с фигурой конкретного приобретателя права. Обычно такие вещи приобретаются в частную собственность (включая случаи применения ст. 234 ГК - см. п. 2 и абз. 3 п. 3 ст. 225 ГК), в отдельных же случаях закон отдает предпочтение муниципальной собственности (абз. 2 п. 3 ст. 225, п. 2 ст. 228, абз. 2 п. 1 ст. 231 ГК). Приобретение права на бесхозяйные вещи является добровольным (лицо может отказаться от такой вещи с последствиями, предусмотренными законом, - см. п. 2 и абз. 3 п. 3 ст. 225, п. 2 ст. 228, абз. 2 п. 1 ст. 231 ГК) и не имеет обратной силы. Напротив, основание приобретения права на выморочное имущество - смерть наследодателя (объявление его умершим) и предпосылки выморочности, предусмотренные п. 1 ст. 1151 ГК. Право на выморочное имущество приобретают только публичные субъекты (п. 2 ст. 1152 ГК). Приобретатель выморочного имущества приобретает его во всяком случае (абз. 2 п. 1 ст. 1152 ГК), он не может отказаться ни от имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК), ни от возникшего у него права на вещь (так как отказаться от права собственности могут только граждане и юридические лица - ст. 236 ГК). Поэтому приобретатели выморочного имущества являются не только управомоченными, но и обязанными приобретателями. Приобретение права на выморочное имущество имеет обратную силу и связывается с днем открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК).

    (3) Из двух оснований приобретения права на вещь - ввиду ее бесхозяйности и ввиду ее выморочности - приоритетно последнее: а) приобретение права по основанию выморочности - институт Особенной части (который, будучи специальным, отменяет правила о бесхозяйности, являющиеся общими); б) право по основанию выморочности, возникая с обратной силой, связывается с днем открытия наследства, при этом приобретение права на выморочную вещь не требует ни истечения срока (ср. абз. 2 п. 3 ст. 225, п. 1 ст. 228, п. 1 ст. 231 ГК, а согласно п. 2 и абз. 3 п. 3 ст. 225 ГК - также и ст. 234 ГК), ни соблюдения судебной процедуры (ср. абз. 2 п. 3 ст. 225, абз. 2 п. 2 ст. 226 ГК). Отсюда приобретение права на вещь по основанию выморочности ограничивает случаи приобретения права по основанию бесхозяйности, а если предположить, что к случаям выморочности и вовсе сводятся многие ситуации, когда вещь не имеет собственника, состояние бесхозяйности в основном придется связывать со случаями, когда собственник вещи неизвестен или отказался от своего права (см. п. 1 ст. 225 ГК).

    (4) Для приобретателя выморочного имущества такое приобретение является хотя и обязательным, но далеко не всегда интересным (в том числе ввиду малоценности, изношенности, нерентабельности имущества). Учитывая заявительный порядок получения (выдачи) свидетельства о праве на выморочное имущество (абз. 2, 3 п. 1 ст. 1162 ГК), нельзя исключать, что его приобретатель не захочет знать о его существовании и не обратится за получением свидетельства, не проявят инициативы и компетентные органы и должностные лица (внутренних дел, жилищные, нотариальные и т.п.). В результате брошенное на произвол судьбы выморочное имущество рано или поздно перейдет к посторонним лицам: а) поступит в их незаконное владение (с перспективой трансформации в право собственности в силу ст. 234 ГК) или б) с утратой индивидуализирующих свойств перейдет в их собственность и составит неосновательное обогащение.

    5. Поскольку кроме наследования есть и иные основания посмертного перехода имущества, от наследников следует отличать иных лиц, управомоченных законом на получение имущества умершего. Особенность этих лиц состоит в следующем: а) едва ли не во всех случаях это только граждане; б) они не всегда входят в круг наследников умершего в одних случаях, но в других - только и могут быть из определенного числа наследников; в) их право на получение имущества умершего ограничивает права наследников; г) на них самих не распространяются правила о наследовании (в том числе ст. 1116). Вот два примера из самого ГК.

    (1) Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, имеют: а) члены семьи умершего, проживавшие с ним совместно; б) нетрудоспособные иждивенцы умершего независимо от места их проживания (п. 1 ст. 1183 ГК). Учитывая особое - социальное - назначение таких выплат, закон предоставляет право на их получение тем лицам, которые с его точки зрения являются наиболее нуждающимися в этом, при этом в решении данного вопроса он отказывается от присущего наследованию по закону принципа очередности в пользу двух самостоятельных критериев - получатель таких выплат должен принадлежать к числу: а) членов семьи умершего и при этом совместно проживать с ним (не важно, как долго); б) нетрудоспособных иждивенцев умершего (независимо от места проживания) (ср. п. 1 ст. 1183 со ст. 1148 ГК). С двумя этими критериями закон связывает два самостоятельных основания, порождающих право на получение таких выплат, а потому последнее может возникнуть как у тех лиц, которые могут быть наследниками по закону (любой очереди), так и у иных лиц. Последними могут быть как те лица, родство которых с умершим не имеет правового значения для их включения в число законных наследников (например, из-за значительной его отдаленности, лишения родительских прав), так и совершенно посторонние (например, получатели ренты по договору пожизненного содержания с иждивением в случае смерти плательщика ренты - § 4 гл. 33 ГК).

    (2) Государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, после смерти награжденного передаются другим лицам в порядке, установленном таким законодательством (п. 1 ст. 1185 ГК). Согласно п. 12 Положения о государственных наградах в случае смерти лиц, награжденных при жизни, государственные награды и документы к ним остаются у их наследников для хранения как память, а при отсутствии таковых - подлежат возврату в Управление Президента РФ по кадровым вопросам и государственным наградам. В свою очередь, государственные награды и документы к ним лиц, награжденных посмертно, передаются для хранения как память одному из супругов, отцу, матери, сыну или дочери. Поскольку при посмертном награждении награды и документы к ним переходят только к тем лицам, которые принадлежат к числу первоочередных законных наследников, можно предположить, что награды и документы к ним, полученные умершим прижизненно, могут переходить к иным законным наследникам. Однако поскольку во всяком случае речь идет о передаче наград и документов к ним хотя и наследникам, но вне связи с наследованием, а по самостоятельному основанию - на хранение как память, технический термин "наследник" следует связывать с фигурой того наиболее близкого родственника, который способен достойно сохранить память о заслугах покойного (а потому это понятие не стоит воспринимать буквально, в частности распространять на наследников по завещанию даже при наличии таковых).

    1. Комментируемая статья определяет круг лиц, которые могут быть призваны к наследованию, и основания их призвания.

    2. Граждане могут призываться к наследованию и по завещанию, и по закону при условии, что находились в живых в день открытия наследства. Данное правило применяется с учетом положений п. 2 ст. 1114 ГК о коммориентах.

    Также по двум указанным основаниям могут призываться к наследованию граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (так называемые насцитурусы).

    В отличие от прежнего законодательства (ст. 530 ГК 1964 г.) ГК не проводит разграничения между гражданами, родившимися после открытия наследства, подразделяя их на детей наследодателя и детей иных лиц. С принятием части третьей ГК к наследованию по закону могут быть призваны не только дети наследодателя, родившиеся живыми после открытия наследства, но и, например, дети родителей наследодателя (братья и сестры умершего) или дети братьев и сестер (племянники умершего) при призвании их к наследованию в установленном порядке.

    Включая неродившихся лиц в круг потенциальных наследников, закон охраняет возможные интересы будущих субъектов права. Получив заявление об ожидаемом появлении на свет потенциального наследника, лицо, оформляющее наследственные права граждан, принимает меры по обеспечению его интересов. Так, до рождения наследника приостанавливается выдача свидетельства о праве на наследство (п. 3 ст. 1163 ГК); не может быть осуществлен раздел наследственного имущества (ст. 1166 ГК).

    Если ребенок родится мертвым, то он при распределении наследства не учитывается.

    Если же ребенок родится живым, хотя и нежизнеспособным, в силу чего умрет спустя незначительное время, следует придерживаться общих правил о наследовании. Необходимо лишь помнить, что, если ребенок умирает на первой неделе жизни, на основании соответствующих записей актов о рождении и смерти выдается только свидетельство о смерти ребенка. Вместе с тем по просьбе родителей (одного из них) органы загс выдают документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения ребенка (п. 2 ст. 20 Закона об актах гражданского состояния).

    3. Юридические лица могут быть призваны к наследованию только по завещанию при условии, что они существовали на день открытия наследства.

    В период действия прежнего законодательства, когда в качестве возможных наследников упоминались лишь государственные, кооперативные и общественные организации (ст. 534 ГК 1964 г.), юридические лица, прямо не обозначенные в нормах гражданского законодательства о наследовании, но существовавшие на момент открытия наследства и указанные в завещании (например, товарищества и общества), могли призываться к наследованию на основании аналогии закона в силу провозглашенного равенства участников регулируемых гражданским законодательством отношений.

    Установление существования юридического лица на момент открытия наследства производится на основании данных государственного реестра юридических лиц.

    При этом необходимо учитывать, что изменение юридическим лицом фирменного наименования не ведет к появлению нового субъекта права и такое лицо должно призываться к наследованию.

    Вместе с тем вопрос о призвании к наследованию юридического лица, прошедшего реорганизационные процедуры, должен решаться в зависимости от вида состоявшейся реорганизации. Для целей наследственного правопреемства не имеют значения выделение из юридического лица самостоятельных субъектов и присоединение к нему других юридических лиц. Соответствующие субъекты права (юридические лица, из состава которых выделились другие юридические лица либо к которым присоединились другие юридические лица) не утрачивают возможности вступить в наследство.

    Если же юридическое лицо было реорганизовано путем разделения, слияния либо преобразования, то исходя из правил комментируемой статьи оно не может быть призвано к наследованию.

    Однако такое положение дел вызывает заслуженные упреки.

    Предположим, что прекращение реорганизуемого юридического лица произойдет после открытия наследства, но до истечения срока на его принятие, и при этом воля юридического лица на принятие либо отказ от наследства не будет выражена его органами. В подобной ситуации вывод о возможности заступления универсальных правопреемников юридического лица на его место в наследственных правоотношениях напрашивается сам собою. Однако недвусмысленная формулировка ст. 1116 блокирует подобную возможность, допуская призвание к наследованию исключительно указанных в завещании юридических лиц. Каких-либо специальных норм (сродни нормам о наследственной трансмиссии, применимым к отношениям с участием граждан) на сей счет в гражданском законодательстве не существует.

    Нельзя не учитывать и судьбу тех универсальных правопреемников юридического лица, которые появились до открытия наследства. Завещатель не всегда мог быть осведомлен о состоявшемся правопреемстве и, следовательно, не мог изменить содержание завещания. Многие же из тех, кто мог быть осведомлен, скорее всего, не допускали и мысли о том, что их воля не будет исполнена (например, работник организации, сменившей лишь организационно-правовую форму, но не сменившей ни фирменного наименования, ни рода деятельности). Такое положение дел нельзя признать удовлетворительным. Остается ждать, что со временем поставленный вопрос найдет разрешение либо в судебной практике, либо в специально принятой правовой норме.

    4. Публично-правовые образования - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования и иностранные государства, а также международные организации - могут призываться к наследованию по завещанию при условии, что они существовали на день открытия наследства.

    Новая редакция Ст. 1116 ГК РФ

    1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

    К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства.

    2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса.

    Комментарий к Ст. 1116 ГК РФ

    Из содержания комментируемой статьи следует сделать вывод о том, что круг наследников по завещанию не ограничен, ими могут быть любые правоспособные на момент открытия наследства субъекты гражданского права. В свою очередь, наследниками по закону могут быть только правоспособные на момент открытия наследства физические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. В качестве исключения закон допускает наследование как по закону, так и по завещанию физическими лицами, зачатыми при жизни наследодателя, к которым в соответствии с п. 2 ст. 48 СК РФ относятся лица, родившиеся в течение 300 дней после смерти наследодателя.

    Другой комментарий к Ст. 1116 Гражданского кодекса Российской Федерации

    1. В комментируемой статье содержится исчерпывающий перечень лиц, которые могут призваться к наследованию как по закону, так и по завещанию. Помимо субъектов гражданского права в данный перечень включены и субъекты международного публичного права, включая государства и международные организации.

    2. Наследниками как по закону, так и по завещанию могут быть физические лица: граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства. Как элемент гражданской правоспособности право наследовать возникает с момента рождения (ст. 18 ГК РФ). Однако закон защищает интересы и не родившихся детей (насцитурусов), зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства. Они могут быть не только детьми наследодателя, но и другими родственниками - при наследовании по закону, и даже любыми другими лицами - при наследовании по завещанию. Если ребенок родился мертвым, то он не может быть призван к наследованию и его доля распределяется между остальными наследниками.

    Возможность наследования не обусловливается объемом дееспособности гражданина. Наследниками могут стать несовершеннолетние, недееспособные, ограниченно дееспособные лица.

    К наследованию могут быть призваны только те граждане, которые живы в день открытия наследства. Наследственного правопреемства не возникает, если лица, являющиеся наследниками друг друга, умирают в один день (коммориенты).

    3. Круг наследников по завещанию значительно шире круга наследников по закону. Кроме граждан и Российской Федерации в число наследников по завещанию включаются юридические лица, публичные образования и международные организации.

    Юридические лица могут наследовать независимо от их организационно-правовой формы, хотя более вероятно составление завещания в пользу некоммерческой организации (музея, учебного заведения и т.п.). Единственное условие их призвания - существование на день открытия наследства. Юридическое лицо считается прекратившим существование после внесения записи об этом в единый реестр юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК РФ).

    Наследниками по завещанию могут быть и публичные образования: Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования и иностранные государства.

    Российская Федерация, в отличие от других публичных образований, может наследовать не только по завещанию, но и по закону. В соответствии со ст. 1151 ГК к Российской Федерации в порядке наследования переходит выморочное имущество.

    В качестве наследников по завещанию могут выступать международные организации. Они обладают особым правовым статусом как субъекты международного публичного права. Различают два вида международных организаций: межправительственные и неправительственные. Представляется, что законодатель имел в виду прежде всего международные неправительственные организации, к которым относятся, в частности, Международный комитет Красного Креста, Международная амнистия, Гринпис. Эти организации носят некоммерческий характер и финансируются в основном гражданами, поэтому велика вероятность составления завещания в их пользу.

    Призванием к наследованию считается установленная законом процедура по подтверждению наличия у конкретного лица наследственных прав в отношении конкретного наследодателя. Основанием для призвания к наследованию может стать или нахождение с умершим в браке, указание на наследника в завещании , наследование по праву представления и т.д. Обособленным основанием для призвания считается нахождение у наследодателя на иждивении – это позволяет лицу призываться к наследованию вместе с наследниками первой очереди, независимо от родства, а также иметь обязательную долю в наследстве , независимо от содержания завещания. Призвание к наследованию выполняет нотариус по месту открытия наследства . В рамках данной процедуры он может осуществлять выявление, розыск и уведомление потенциальных наследников о факте открытия наследства , их консультирование, истребование необходимых для удостоверения их прав документов и т.д. Правопреемников, которые не могут быть призваны к наследованию, называют недостойными наследниками. Указанные лица лишаются такого права вследствие своего противоправного поведения в отношении наследодателя или других наследников.

    Призвание к наследованию по закону

    Отечественное законодательство не дает четкого определения призвания к наследованию. Однако, обобщая имеющуюся практику можно установить, что под ним следует понимать некую согласительную процедуру , в рамках которой нотариус подтверждает возникновение у потенциальных наследников, возможности реализовать свои наследственные права в отношении умершего наследодателя.

    В рамках призвания к наследованию, нотариус может осуществлять выявление и розыск лиц, которые могут быть наследниками умершего наследодателя, уведомление найденных наследников, а также лиц, самостоятельно обратившихся к нотариусу о наличии у них наследственных прав, консультирование потенциальных наследников и принятие от них требуемых для удостоверения их прав документов.

    Выделим ряд основных аспектов призвания к наследованию по завещанию:

    • Призвание к наследованию по инициативе нотариуса возможно лишь в тех случаях, когда на то была воля завещателя. Во всех остальных случаях, наследникам необходимо будет самостоятельно отыскать завещание, и при его наличии посетить нотариуса по месту открытия наследства для заведения наследственного делопроизводства в общем порядке (п. 1 ст. 1153 ГК).
    • При посещении нотариуса по месту открытия наследства , наследникам, призываемым по завещанию, необходимо будет представить подлинник завещания , на котором будет отмечено, что на момент открытия наследства завещание не отменялось и не изменялось.
    • Доли наследников, призванных к наследованию по завещанию , в котором такие доли не определены, считаются равными . Если такие доли определены завещанием, каждый из наследников призывается к получению полагающейся ему доли.
    • Независимо от содержания завещания, несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, супруги и иждивенцы наследодателя, призываются к наследованию и имеют обязательную долю в наследстве, равную не менее чем половине того, что они получили бы по закону (ст. 1149 ГК).
    • Завещанием также могут быть подназначены правопреемники (п. 2 ст. 1121 ГК), которые будут призываться к получению наследства лишь в тех случаях, когда основные наследники умрут, откажутся от его получения, не успеют его принять либо будут отстранены судом.

    Призвание к наследованию нетрудоспособных иждивенцев

    Положения ранее действовавшего ГК определяли нетрудоспособных иждивенцев как наследников первостепенной очереди. Они имели преимущество перед остальными правопреемниками последующих , независимо от наличия родства, лишая их тем самым каких-либо прав на имущество умершего родственника. Ныне действующие нормы отечественного законодательства трансформированы таким образом, что нетрудоспособные иждивенцы призываются к правопреемству совместно и на равных правах с теми наследниками, которые призываются по закону (ст. 1148 ГК).

    Внимание

    Более того, даже если наследование осуществляется по завещанию , согласно ст. 1149 ГК, нетрудоспособные иждивенцы имеют право на обязательную долю в наследстве, даже если о них не упоминалось в завещании. Такая доля должна составлять не менее чем половину всего того, что иждивенец мог бы получить при правопреемстве по закону.

    На основании положений ГК, определим указанных лиц к наследованию:

    1. Первое, что определяется при призвании данной категории лиц – наличие или отсутствие родства между ним и наследодателем. Это позволяет отнести иждивенца к одной из двух категорий, определенных ст. 1148 ГК.
    2. Далее определению подлежит факт нетрудоспособности лица, претендующего на часть наследства. Это может быть подтверждено документально, в частности, паспортом (подтверждает недостижение лицом 16 лет), пенсионным удостоверением, удостоверением инвалида, справкой с места учебы, заключением медицинской экспертизы, решением суда и т.д.
    3. После этого установлению подлежит факт и сроки нахождения лица на иждивении у наследодателя. Документально подтвердить иждивенчество может соглашение об уплате алиментов, решение суда, подтверждающее иждивение правопреемника и т.д.
    4. Если лицо не состоит в родстве с наследодателем, определению подлежит факт и сроки их совместного проживания . Для призыва к наследованию, иждивенец должен был проживать с умершим наследодателем не менее одного года до момента смерти.
    5. В случае определения иждивенца как наследника, он призывается к правопреемству вместе с представителями очереди, призываемой по закону . При их отсутствии, нетрудоспособные иждивенцы наследуют имущественные права и обязанности самостоятельно, как представители восьмой очереди.

    Недостойные наследники

    Недостойными наследниками признаются лица, которые по тем или иным основаниям, связанным с их недостойным поведением по отношению к наследодателю или его правопреемникам, не могут реализовать своих наследственных прав . Положениями ст. 1117 ГК РФ, законодатель определил две категории недостойных наследников – те, которые не имеют права наследовать и те, которые отстранены от наследования по решению суда.

    Если недостойный наследник получил имущество в порядке правопреемства, то такое имущество считается неосновательно приобретенным . Поскольку лицо не имело прав на получение таких благ, такое имущество подлежит возврату в наследственную массу в порядке, установленном гл. 60 ГК.

    К фактам, которые могут стать причиной признания наследника недостойным следует относить:

    • Умышленное противоправное поведение по отношению к наследодателю, его правопреемникам или воле наследодателя, выраженной в завещании, последствием которого стало способствование или попытка поспособствовать призванию к наследованию . Для отнесения лица к числу недостойных наследников, мотив его поведения значения не имеет – его действия должны стать причиной призвания к наследованию, будь то убийство по хулиганским побуждениям или покушение на убийство из-за ревности.
    • Умышленное противоправное поведение по отношению к вышеуказанным субъектам, последствием которого стало способствование или попытка увеличения доли наследственной массы , причитающейся недостойному наследнику или другим лицам. Обратим внимание, что правопреемник теряет право на наследство только тогда, когда указанные обстоятельства подтверждаются приговором суда.
    • Лишение наследников по отношению к наследодателю родительских прав и их невосстановление на момент открытия наследства. При таких обстоятельствах, родители лишаются прав на наследство только в законном порядке.
    • Злостное уклонение от возложенных в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Такая обязанность может возникнуть в силу


    © 2024 solidar.ru -- Юридический портал. Только полезная и актуальная информация